Pin It

                           CAPITOLUL  I

 

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND  TÂLHĂRIA

 

 Secţiunea I

 

LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA  PATRIMONIULUI

 

  1. Cadrul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului

 

Infracţiunile contra patrimoniului sunt acele infracţiuni care au ca obiect juridic relaţii sociale de ordin patrimonial. Desfăşurarea normală a relaţiilor sociale de ordin patrimonial, oricare ar fi acestea, constituie o condiţie de existentă a societăţii, de aceea faptele prin care se vatamă ori se pun in pericol aceste relaţii sunt fapte socialmente periculoase, împotriva cărora este necesară acţiunea represivă.

                    Legea penală apără, în general, toate relaţiile de ordin patrimonial, incriminând şi sancţionând faptele îndreptate împotriva acestora, prevăzând un regim sancţionator sever.

                    Toate aceste infracţiuni constau în diferite atingeri aduse patrimoniului unei persoane şi anume în diferite schimbări ale situaţiei ori stări de fapt a bunurilor produse prin sustragerea, însuşirea, distrugerea, risipirea sau împiedicarea folosirii lor. Ele împiedică realizarea drepturilor subiective care au ca obiect bunurile a căror situaţie de fapt a fost schimbată şi, prin săvârşirea lor, tulbură, împiedică sau chiar zădărnicesc desfăşurarea normală a relaţiilor de ordin patrimonial. De aici, rezultă şi necesitatea ocrotirii penale a patrimoniului.

 În încriminarea atingerilor aduse patrimoniului, legea ţine seama de caracterul ilicit al acţiunilor făptuitorului, iar nu de poziţia juridică a victimei, scopul incriminării fiind apărarea situaţiilor, de fapt ale bunurilor în sfera patrimonială.

                   Toate infracţiunile contra patrimoniului cuprind în structura lor o situaţie preexistentă pe care se grefează comiterea faptei. Aceasta constă într-o anumită situaţie de fapt în care se gaseşte bunul, situaţie care este modificată prin comiterea infracţiunii.

Infracţiunile contra patrimoniului sunt prevăzute în Codul Penal, în Titlul al III-lea, denumit" Infracţiuni contra patrimoniului" art. 208-2221. Infracţiunile contra patrimoniului, cu toate că au fost tratate în mod separat în funcţie de calitatea persoanei vătămate în Titlul III şi IV al Codului Penal (Titlul IV fiind abrogat prin Legea 14011 996), termenul de "obştesc" a fost înlocuit cu cel "public" prin modificarea art. 145 din Codul Penal, dându-se şi o nouă titulatură.

           În acest context, infracţiunea de tâlhărie, ca infracţiune patrimonială, este prevăzută la art. 211 Cod Penal.

          Infracţiunea de tâlhărie este privită de legea penală ca o infracţiune contra patrimoniului.  

        Ca infracţiune contra patrimoniului, tâlhăria constituie cea mai gravă formă sub care se poate comite fapta de furt. Elementul circumstanţial de calificare este îndreptat împotriva persoanei, această interferenţă între relaţii sociale diferite – pe de o parte, relaţii privind patrimoniul, iar pe de altă parte relaţii referitoare la persoană - crează anumite implicaţii în sfera altor

infracţiuni, fapt ce a determinat incriminarea tâlhăriei ca infracţiune

___________________________________________

  1. Prin Legea 1-10/1996 privind modificarea şi completarea Codului Penal- a fost abrogat titlul IV din Cod Penal

intitulată.Infracţiunea  contra  avutului obştesc" orI. 223-235

distinctă, de sine stătătoare.

                    Prin Constituţia României din 1991 s-a instituit un cadru juridic general nou al infracţiunilor contra patrimoniului.

                    Constituţia României prevede în conţinutul său şi norme cu caracter de principii constituţionale referitoare la proprietate. Astfel, sunt stabilite norme fundamentale de proprietate, şi anume, proprietatea publică şi proprietatea privată. De asemenea, sunt menţionaţi cei cărora le aparţin bunurile făcând parte din fiecare normă de proprietate: astfel că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrative teritoriale.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

  1. 2. Constituţia României - 135, alin. 2, Editura Lumina Lex, Bucureşti /995

 

 

  1. Patrimoniul - obiect al ocrotirii penale

 

 

Patrimoniul, din punct de vedere juridic, este apărat prin numeroase şi variate dispoziţii cuprinse în legile extra penale (civile si administrative).

Patrimoniul are însă nevoie şi de apărarea complementară a legii penale, care prin acţiunea de prevenţie generală a dispoziţiilor sale crează condiţii favorabile formării, dezvoltării şi întăririi relaţiilor sociale de ordin patrimonial în rândul membrilor colectivităţii.

În incriminările sale privind patrimoniul, legea penală are în vedere acţiunea ilicită a făptuitorului, iar nu poziţia juridică a victimei; infractorul trebuie să-şi justifice fapta pe care legea penală o prevede ca infracţiune, pe când victima nu este ţinută să dovedească că ar fi proprietar sau că ar poseda legitim ori că ar avea alt drept asupra bunului care i-a fost sustras, însuşit sau distrus prin comiterea infracţiunii.

Pentru asigurarea drepturilor patrimoniale, legea penală apără situaţii existente, modificarea lor făcând mult prea anevoioasă ocrotirea penală a entităţilor patrimoniale de drept subiectiv.

                    Relaţiile sociale de ordin patrimonial a căror formare, dezvoltare şi desfăşurare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului constituie generic al ocrotirii împotriva infracţiunilor contra patrimoniului obiectul juridic.

Pentru a intra sub incidenţa legii penale, este suficient să se constate că s-a comis o infracţiune asupra patrimoniului, fără să mai fie necesar să se facă dovada că s-a adus o vătămare unui raport patrimonial.

 

  1. Noţiunea de patrimoniu

 

S-ar putea susţine ca patrimoniul privit ca o universalitate este o noţiune abstractă, care nu poate fi atins prin faptele concrete ale unei persoane, infracţiunea putând fi îndreptată numai contra unui bun patrimonial, adică asupra unei valori care face parte efectiv din activul patrimoniului unei persoane (bun, valoare economică pe care făptuitorul să şi-o apropie). Pasivul patrimoniului, adică datoriile unei persoane, nu prezintă, de regulă, nici un interes pentru cei care se dedau la fapte de încălcarea patrimoniului, chiar dacă pasivul face parte din patrimoniu şi este cuprins în această noţiune.

         In terminologia legii penale, noţiunea de "patrimoniu" nu are acelaşi înţeles ca în dreptul civil. Sub aspect civil, patrimoniul înseamnă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană şi care au valoare economică, adică pot fi evaluate în bani, sau cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor şi datoriilor actuale şi viitoare ale unei persoane.

                    Patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi şi obligaţii ale unei persoane private ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunurile cuprinse la un moment dat în patrimoniu; fie că îl privim ca o entitate strâns legată de persoana subiectului, fie ca o universalitate de drepturi, el există obligatoriu la orice subiect de drept (chiar când pasivul depaşeşte activul); el nu se poate niciodată înstrăina, ci se transmite numai la moartea subiectului, în momentul când voinţa acestuia - care îi dă caracterul de unitate - se stinge.

Noţiunea de patrimoniu, în dreptul penal, se referă la bunuri în individualitatea lor, susceptibile a fi apropiate de făptuitor prin mijloace frauduloase ori a fi distruse, deteriorate, tăinuite, etc.

                    Infracţiunea nu va fi îndreptată niciodată asupra patrimoniului ca universalitate de bunuri, pentru ca acesta din urma va exista întotdeauna, indiferent de numărul sau valoarea bunurilor componente, chiar dacă subiectul nu posedă bunuri, nici o persoană nu poate fi lipsită de patrimoniu, ci doar de bunurile care compun patrimoniul său.

Prin incriminarea faptelor care aduc stingerea patrimoniului, legea penală are în vedere acţiunea ilicită a făptuitorului, nu poziţia juridică a victimei.

Pentru ocrotirea patrimoniului şi drepturilor legate de acesta, se impune să fie apărate situaţiile de fapt existente, în sensul menţinerii în starea în care se aflau până la intervenţia ilicită a făptuitorului.

  1. Formele patrimoniului

 

            Prin norme constituţionale, sunt delimitate formele fundamentale de proprietate care fac obiectul ocrotirii penale.

Art. 135 din Constiţutie prevede: Proprietatea este publică sau privată, ceea ce presupune ca în societatea noastră nu sunt concepute alte forme de proprietate, şi, în consecinţă, de patrimoniu, decât cele enumerate.

                     Bunurile care aparţin uneia sau alteia dintre formele de proprietate nu sunt enumerate în Constituţie. În normele constituţionale sunt menţionate doar bunurile care formează proprietatea publică, astfel că în categoria bunurilor care aparţin proprietăţii private vor intra toate bunurile care nu formează patrimoniul public.

Constituie bunuri care fac parte exclusiv din sfera proprietăţii publice, potrivit art.135 alin.4 din Constituţie: bogăţiile de orice natură ale subsolului , căile de comunicaţii, spaţiul aerian, apele cu potenţialul energetic valorificabil şi naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. Aria acestor bunuri poate fi lărgită prin adăugarea altor bunuri care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice. De exemplu, conform art.5 din Legea nr.18/ 1991, au acest caracter terenurile care prin natura lor sunt de uz public, iar în art.4 aliniatul ultim din aceeaşi lege se precizează că aparţin proprietăţii publice terenurile  afectate unei utilităţi publice4.

                       Bunurile proprietate publică pot fi date în administrarea Regiilor Autonome, instituţiilor publice sau pot fi considerate închiriate, astfel că se admite o anumită circulaţie a lor ( art.13 5 alin.2, Constituţia României 1991).

Determinarea bunurilor proprietate privată se face pe cale indirectă prin excluderea celor care fac parte din sfera proprietăţii publice, indiferent dacă bunurile se găsesc în stăpânirea unei persoane fizice ori dacă ele se află în proprietatea statului sau a unor persoane particulare. Prin urmare, proprietatea privată poate avea atât statul, cât şi cetăţenii, precum şi persoanele juridice. Bunurile Regiilor Autonome, altele decât cele aparţinând proprietăţii publice şi date spre administrare, nu constituie proprietate de stat, ci proprietate privată a statului. La fel, bunurile unei Societăţi Comerciale la care statul deţine majoritatea capitalului social, cu excepţia bunurilor ce aparţin proprietăţii publice care i le-a încredinţat sub forma concesionării sau închirierii.

 

 

 

_________________________________________________________

4 - Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr,

Drept Penal - Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, /999, pag.195

 

Secţiunea II

 

PRECEDENTE  LEGISLATIVE

 

  1. Tâlhăria în Codul Penal de la 1864

 

 

Vechile noastre legiuiri penale, începând cu pravilele lui Vasile Lupu (Cartea pentru învăţături, din 1646) şi Matei Basarab (Îndreptarea legii, din 1652) şi sfârşind cu condicele penale ale lui Alexandru Sturza (din 1826) în Moldova şi a lui Barbu Ştirbei (din 1850) în Muntenia, conţineau dispoziţii cu privire la infracţiunile patrimoniale.

Codul Penal Român din 1864, copiat aproape în întregime după Codul Penal Francez, conţinea în capitolul privitor la "Crime şi delicte contra proprietăţilor" dispoziţii inspirate, în marea majoritate, din Codul Penal Prusian (art.306-380).

                    În Codul Penal de la 1864, în grupul infracţiunilor contra proprietăţii erau incluse şi unele infracţiuni care aveau numai indirect legătură cu ocrotirea avutului.

                    Codul Penal de la 1864 prevedea infracţiunea de tâlhărie în dispoziţiile sale din art.317-320, atât în forma simplă, cât şi în forme agravate în raport cu mijloacele de constrângere folosite şi cu urmările actelor de constrângere. Tâlhăria era calificată crimă, fiind sancţionată şi prin diferite legi speciale.


 

  1. Tâlhăria în Codul Penal de la 1936

 

În Codul Penal de la 1936, cadrul infracţiunilor contra patrimoniului a fost restrâns la limitele sale fireşti, iar toate infracţiunile care fuseseră în mod nepotrivit încadrate în Codul Penal de la 1864 au fost aşezate în despărţăminte corespunzătoare obiectului lor juridic. Tâlhăria este reglementată în Titlul XIV - Crime şi delicte contra patrimoniului, Capitolul II, Secţiunea 1, art. 529 - 534, într-o variantă tip şi în altă formă - asimilată în 3 variante agravate, fără a se face distincţie dacă bunul ce formează obiectul material al infracţiunii aparţine patrimoniului privat sau public, astfel:

*** art.529 - varianta tip - avea următorul cuprins:

Acela care ia prin violentă sau  ameninţare un lucru mobil, ce nu-i aparţine, din posesiunea sau detenţia altuia, în scopul de a şi-l însuşi, pe nedrept, comite delictul de tâlhărie şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 la 8 ani, amendă de la 5.000 la 10.000 lei şi interdicţie corecţională de la 2 la 5 ani;     

*** art.530 - varianta asimilată - avea următorul cuprins:

Se socoteşte, de asemenea, că a săvârşit delictul de tâlhărie şi se pedepseşte potrivit articolului precedent:

  1. Acela care, surprins în flagrant delict de furt, întrebuinţează violenţa sau ameninţarea în scopul de a păstra lucrul furat sau de a distruge urmele delictului, ori de a asigura scăparea sa sau a coparticipanţilor săi;
  2.  Acela care ia un lucru de la o persoană, pe care a pus-o în acest scop în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, prin narcotice sau alte mijloace;

 

 

  1. Acela care obţine prin violenţă sau ameninţare semnătura sau remiterea unui act, unui titlu sau a oricărui alt înscris care poate avea efecte juridice;

 *** art.531- varianta agravată - avea următorul conţinut:

Tâlhăria se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 5 la 12 ani, amendă de la 10.000 la 20.000 lei şi interdicţie de la 3 la 15 ani, când este săvârşită :   

  1. în timpul nopţii;
  2. pe drumuri sau în pieţe publice;
  3. de două sau mai multe persoane;
  4. de către una sau mai multe persoane mascate, deghizate sau travestite;
  5. de către una sau mai multe persoane care aveau asupra lor, toate sau o parte din ele, arme sau narcotice;
  6. prin bătăi sau rele tratamente care au cauzat victimei vreo vătămare gravă a sănătăţii sau integrităţii corporale;

*** art.532- tâlhăria este comisă şi se pedepseşte cu muncă silnică de la 10 la 15 ani şi degradarea civică de la 5 la 8 ani, în următoarele cazuri:

  1. când s-a întrebuinţat forţa;
  2. când s-a cauzat vreo vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii din cele prevăzute la art. 473 ori s-au săvârşit şi tentative de omor.

*** art.533- crima de tâlhărie se pedepseşte cu muncă silnică pe viaţă când s-a cauzat moartea victimei.

      Prin Decretul nr. 192, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 5 august 1950, în Codul Penal din 1936 s-au introdus în cadrul Titlului XIV, Capitolul II, "unele infracţiuni contra avutului obştesc" cu un regim de sancţionare mai sever în cadrul acestuia din urmă.

 

  1. Tâlhăria în Codul Penal de la 1968

 

Fată de precedentele acte legislative, cadrul infracţiunilor contra avutului personal sau particular a primit în Codul Penal de la 1968 o reglementare diferită. Infracţiunile contra avutului personal sau particular au fost concentrate în texte incriminatoare mai cuprinzătoare, aşa încât faptele care în codul anterior se încadrau în texte diferite, în Codul Penal de la 1968 sunt cuprinse în acelasi text, cu o corectă încadrare juridică (exemplu: furt, tâlhărie, gestiune frauduloasă, etc.).

                    În Codul Penal de la 1968, tâlhăria a fost incriminată în Titlul III, când este comisă contra avutului personal sau particular, într-o variantă simplă şi două agravate, iar când este comisă contra avutului public - în Titlul IV, de asemenea într-o variantă tip şi două agravate, deosebirea fiind marcată prin prisma secţiunii (pedeapsa este mai severă când tâlhăria este comisă contra avutului public), astfel:

 

* * * art. 211 :

                            - varianta tip - avea următorul cuprins:

                     Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

- variantele agravate - aveau următorul conţinut:

        Dacă tâlhăria a avut urmarea arătată de art.180, alin.2, iar vătămarea a necesitat pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile sau vreuna din urmările arătate în art.181, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 8 ani, iar dacă a avut vreuna din urmările arătate la art.182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

        Tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

*** art.225 .. Incriminează tâlhăria produsă în dauna avutului public:

                   - variantele agravate - aveau următorul conţinut:

Când tâlhăria a avut consecinţe grave sau vreuna din urmările prevăzute în art.181 sau în art.182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.

Comparând textul ce incriminează tâlhăria în Codul Penal din 1936 cu cel cuprins în Codul Penal din 1968, pe lângă elementele relevate mai sus ce diferenţiază cele două legi mai există o substanţială deosebire, în sensul că în Codul Penal din 1968 nu sunt prevăzute alte circumstanţe agravante speciale ca acelea din Codul Penal din 1936 - de pilda tâlhăria comisă prin întrebuinţarea de narcotice, de cruzimi, prin efracţie, escaladare - ele putând fi reţinute ca circumstanţe agravante în baza art.75 din Codul Penal ce duc la aplicarea unor pedepse mai severe.

 

 

 

  1. Tâlhăria prevăzută în Codul Penal actual, modificată prin Legea 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal.

  Modalităţile normative.

 

 

          Având în vedere necesitatea punerii de acord a legii penale cu prevederile constituţionale şi realităţile prezente ale societăţii actuale, a fost adoptată Legea 140/ 1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, publicată în Monitorul Oficial nr.289 din 14 noiembrie 19965.

Astfel tâlhăria este reglementată în Titlul III al Codului Penal, indiferent dacă este comisă contra patrimoniului privat sau public. Denumirea Titlului III din actualul Cod Penal "Infracţiuni contra avutului personal sau particular" a primit denumirea de "infracţiuni contra patrimoniului ", iar Titlul IV denumit "Infracţiuni contra avutului public" a fost abrogat.

 

 

 

 

 

 

 

 5 - Vintilă Dongoroz şi colectivul- Noul Cod Penal şi Codul anterior, Prezentare comparativă, Editura Politică, Bucureşti, 1968, pag. 138 - 139

 

                     În Codul Penal modificat a rămas infracţiunea de tâlhărie prevăzută de:

 *** art.211 - cu următorul cuprins:

Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.

                    Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

  1. a) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
  2. b) în timpul nopţii;
  3. c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

           Pedeapsa  este închisoarea de la 7 la 20 ani, dacă tâlhăria a  fost săvârşită:

  1. a) de două sau mai multe persoane împreună;
  2. b) de o persoană avînd asupra sa o armă, o substanţă narcotică ori paralizantă;
  3. c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia;
  4. d) în timpul unei calamităţi;
  5. e) a avut una din urmările arătate în art. 182.

Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.

         Faţă de vechea reglementare, primul aliniat a rămas neschimbat, cu excepţia cuantumului pedepsei care s-a mărit de la minimul general de 2 ani la minimul general de 3 ani, iar maximul general de 7 ani s-a mărit maximul general de 18 ani.

Aliniatul 2 a fost modificat, fiind introduse trei circumstanţe agravante care ridică cuantumul pedepsei cu 2 ani, atât la minimul, cât şi la maximul general, în cazul în care infracţiunea se comite în vreuna din aceste circumstanţe (de la 5 la 20 ani).

A fost introdus alinatul 2^1 având 5 circumstanţe agravante în care se ridică cuantumul pedepsei minime cu 2 ani, în cazul în care infracţiunea se comite în vreuna din aceste circumstanţe pedeapsa este de la 7 la 20 ani.    

                    Litera e) de la aliniatul 2^1 face referire la art.182, care precizează urmările ce dau infracţiunii caracter de mai mare periculozitate. Urmările infracţiunii prevăzute la art.182 se referă la numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare victimei pentru vindecare - respectiv să fie mai mult de 60 de zile sau dacă victima a suferit una din următoarele consecinţe: pierderea unui organ, încetarea funcţionării acestuia, o infirmitate fizică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei.

                     Aliniatul 3 a fost de asemenea modificat, atât în ceea ce priveşte conţinutul - fiind introdusă precizarea consecinţei deosebit de grave pe lângă cea existentă, care a avut ca urmare moartea victimei, cât şi în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei - minimul general fiind mărit de la 7 ani la 15 ani şi maximul general de la 20 la 25 de ani.

Mărirea cuantumului pedepsei la infracţiunea de tâlhărie apare ca o necesitate obiectivă a stopării fenomenului infracţional, faţă de creşterea acestuia într-un ritm accelerat, în ultima perioadă.

 

 Împrejurarea de agravare este prevăzută de litera c) alin. 2  - tâlhăria săvărşită într-un loc public sau într-un mijloc de transport.

Cu privire la cea de a doua teză: tâlhăria săvârşită într-un mijloc de transport, în literatura juridică s-a exprimat opinia că această agravantă există atunci când fapta se săvârşeşte într-un mijloc de transport în comun6, precum şi opinia că va exista această agravantă şi când fapta se săvârşeşte în orice mijloc de transport7.

Consideram corectă cea de-a doua opinie, pentru că legiuitorul a folosit sintagma "mijloc de transport" şi nu "mijloc de transport în comun" (cum se prevede la furtul calificat), sfera celei de-a doua noţiuni fiind evident mai largă, cuprinzând şi sfera mijloacelor de transport în comun.

Trebuie reţinut, aşadar, că protecţia instituită prin această împrejurare calificată a infracţiunii de tâlhărie se extinde la totalitatea mijloacelor de transport, atât cele care transportă prin natura lor persoane în comun sau individual, cât şi cele care transportă ocazional persoane indiferent care este mijlocul de transport în care se comite fapta. Este suficient ca tâlhăria să se fi comis într-un mijloc de transport în care să existe atât făptuitorul, cât şi victima.

           Împrejurarea de agravare de la litera c) alin.2^1 - tâlhăria săvârşită într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia.

Această împrejurare de calificantă este specifică tâlhăriei, pentru că nu se întâlneşte între elementele circumstanţiale ale infracţiunii de furt calificat, iar prin instituirea ei se realizează protejarea sporită a dreptului persoanei la folosirea în deplină siguranţă a locului în care îşi trăieşte viaţa intimă şi în care îşi păstrează bunurile care-i aparţin.

6 - Revista de Drept penal, anul /V, nr. 1/1997, pag. 37, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale

7 - Vintilă Dongoroz şi colectivul- Noul Cod Penal şi Codul  anterior. Prezentare comparativă, Editura Politică,

     Bucureşti, anul 1968, pag. 138 - 139

 

În literatura juridică, "locuinţa" a fost definită ca fiind un loc destinat efectiv şi actual uzului domestic al uneia sau mai multor persone indiferent dacă este închis sau parţial deschis, stabil sau mobil, dacă este destinat special acestui scop ori nu este destinat (cort, coliba, garaj, etc.), dacă reprezintă o locuinţă permanentă sau trecătoare (camera de hotel, cabina unui vapor, etc.); esenţial este să fie folosită, în fapt, efectiv pentru nevoi legate de viaţa domestică a persoanei (repaus, alimentare, etc)8.

Prin "dependinţe" se înteleg locurile accesorii ale locuinţei, cum ar fi: bucătăria, camera, pivniţa, magazia, terasa, etc., deci locurile care, direct sau indirect, sunt în relaţie de dependenţă faţă de locuinţă9.

Tâlhăria, fiind o infracţiune contra patrimoniului, prin incriminarea ei în forma simplă sau agravată s-a urmărit, în primul rând, apărarea patrimoniului persoanei, a bunurilor acesteia, pentru sustragerea cărora făptuitorul ar putea intra în locurile în care sunt ţinute astfel de bunuri, respectiv în locuinţa sau dependinţele locuinţei subiectului pasiv, fapta fiind mai gravă când se comite în acest loc.

Prin această împrejurare de agravare s-a urmărit, deci, în primul rând protecţia bunurilor şi, în al doilea rând, protejarea persoanei la folosirea liniştită a locului în care îşi trăieşte viaţa intimă.               ***art.222- prevede că tentativa la infracţiunea de tâlhărie se pedepseşte.

 

 

 

 

___________________________________________________________

8 - Vintilă Dongoroz şi colectivul- Noul Cod Penal şi Codul anterior. Prezentare comparativă, Editura

       Politică, Bucureşti, anul 1968, pag. 140

9 - Ibidem 8

 

 CAPITOLUL II

 

           CONŢINUTUL LEGAL AL TÂLHĂRIEI

 

        Secţiunea I

 

     NOŢIUNE, CARACTERIZARE  ŞI CONDIŢII      PREEXISTENTE ALE TÂLHĂRIEI

 

  1. Noţiune şi caracterizare

 

 

Tâlhăria este fapta persoanei care pentru comiterea acţiunii de furt sau pentru păstrarea bunurilor furate ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau înlaturarea pericolului de a fi prinsă recurge la violenţe, amenintări sau alte constrângeri îndreptate împotriva altei persoane.

În Codul Penal în vigoare, tâlhăria este incriminată :

*** art.211 prevede:

  • varianta tip:

"Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea de astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.                                                                                    

  • variante agravate:           „Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:
  1. a) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
  2. b) în timpul nopţii;
  3. c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 ani.

           Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 ani, dacă tâlhăria a fost săvârşită:

  1. a) de două sau mai multe persoane împreună;
  2. b) de o persoană având asupra sa o armă, o substanţă narcotică ori paralizantă;
  3. c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia;
  4. d) în timpul unei calamitaţi; e) a avut vreuna din urmările arătate în art.182.

                 Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit, de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.”

      Deci furtul constituie acţiunea principală, de bază, în structura tâlhăriei, iar folosirea violenţei, a ameninţărilor sau a altor forme de constrângere constituie acţiunea adiacentă (secundară), de particularizare a acţiunii principale.

                 Infracţiunea de tâlhărie constă în acele fapte periculoase, din punct de vedere social, care se răsfrâng direct împotriva relaţiilor care asigură existenţa şi dezvoltarea avutului privat şi public.

                Tâlhăria este o infracţiune gravă, o faptă profund antisocială, reprezentând un grad de pericol ridicat, indiferent de natura avutului  împotriva căruia se îndreaptă.

                 Gravitatea deosebită a acestei infracţiuni, gradul de pericol social al acestei fapte rezidă din încalcarea concomitentă a două categorii de norme juridice: pe de o parte normele care protejează viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, iar pe de altă parte norme care asigură existenţa şi dezvoltarea avutului.

                 Infracţiunea de tâlhărie trebuie privită ca o infracţiune gravă, nu numai în formele ei agravante, întrucât pericolul social al acestei fapte rezultă şi din săvârşirea acesteia în forma simplă.

                  Spre deosebire de alte infracţiuni care aduc atingere avutului, existenţa infracţiunii de tâlhărie presupune şi întrebuinţarea de violenţe, ameninţări sau alte forme de constrângere care pot leza şi integritatea fizică sau psihică a persoanei prejudiciate material.

                   Întrebuinţarea actelor de constrângere sporeşte gradul de pericol social al tâlhăriei, întrucât prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în starea de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, se anihilează opoziţia victimei, violenţa servind ca mijloc pentru comiterea furtului, păstrarea bunului furat, înlaturarea urmelor infracţiunii sau scăparea făptuitorului.

Prin întrebuinţarea violenţei ca element al naturii obiective a infracţiunii de tâlhărie se aduce atingere relaţiilor sociale privind viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea care formează obiectul juridic special adiacent al tâlhăriei.                                                   În conţinutul obiectiv al tâlhăriei sunt conjugate două acţiuni distincte (furt şi tâlhărie), "tâlhăria este o acţiune complexă constituind o unitate legală în care sunt absorbite două activităţi specifice, legate între ele printr-un raport de la mijloc la scop şi prin aceeaşi rezoluţie infracţională"10.

10 - Oliviu Augustin Stoica- Drept Penal, Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti anul 1976, pag. 212

                       Scopul principal urmărit de către făptuitor este comiterea

furtului, violenţa sau ameninţarea constituind doar un mijloc pentru realizarea acestui scop. De aceea, legiuitorul a inclus tâlhăria în categoria infracţiunilor contra patrimoniului şi nu în categoria infracţiunilor contra persoanei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.Conditii preexistente                                 A. Obiectul infractiunii de talharie

  1. Obiectul juridic generic

 

Caracterizată ca o infracţiune contra patrimoniului, tâlhăria are ca obiect juridic relaţiile sociale de ordin patrimonial; acesta este constituit din relaţiile sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului, mai ales sub aspectul drepturilor reale privitoare la bunuri, sub aspectul obligaţiei de a menţine poziţia fizică a bunului în cadrul patrimoniului, aceasta făcând parte din gajul general al creditorilor chirografari11.

 

  1. Obiectul juridic special

 

Obiectul juridic special al infracţiunii de tâlhărie îl constituie, pe de o parte, relaţiile sociale de ordin patrimonial care nu s-ar putea desfăşura normal fără apărarea situaţiei de fapt a bunurilor mobile în sfera patrimonială a persoanei care are la dispoziţia sa acele bunuri - acesta fiind obiectul juridic special principal, iar pe de altă parte relaţiile sociale privind persoana a căror desfăşurare normală nu ar fi cu putinţă fără apărarea vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii persoanei - acesta constituind obiectul juridic secundar sau adiacent.

 

 

 

_____________________________________________________________

11 - Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu,Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, DreptPenal, Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, anul 1997, pag. 193

Fiind o infracţiune complexă, tâlhăria are două obiecte juridice speciale, din care unul este principal, iar celălalt secundar.

 

**Obiectul juridic principal al ocrotirii penale în cazul infracţiunii de tâlhărie constă în relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate de menţinerea situaţiei de fapt, adică poziţia fizică pe care o are un bun mobil în sfera patrimonială a unei persoane12.

          Tâlhăria este o infracţiune care se comite printr-o acţiune de sustragere, de schimbare ilicită a situaţiei de fapt pe care o avea bunul înainte de comiterea infracţiunii. În această situaţie ocrotirea relaţiilor sociale de ordin patrimonial este asigurată prin mijloace de drept penal.

 

**Obiectul juridic secundar constă în relaţile sociale referitoare la viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei.

Aceste relaţii sociale constituie obiectul juridic secundar al tâlhăriei, deoarece, în conţinutul complex al acestei infracţiuni, întrebuinţare a violenţelor, a ameninţărilor sau a celorlalte mijloace de constrângere a persoanei constituie, în raport cu furtul, numai o activitate cu caracter secundar. Pentru exemplificare, în acest sens, redăm următoarea speţă:

                    În seara zilei de 26 iunie 1994, în jurul orei 23, inculpatul C.N., împreună cu doi martori s-au întâlnit cu numiţii S.G. şi B.D. Inculpatul a lovit victima S.G., cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale, luându-i acestuia ceasul de la mână şi scurta în care se găseau 3.600 lei, apoi a lovit şi a luat cu forţa pe victima B.D. şi a dus-o pe malul râului Timiş, în Caransebeş, a violat-o, sustrăgându-i şi suma de 8.200 lei.13

Aşadar, prin acţiunea ilicită a inculpatului s-a adus atingere atât integrităţii corporale, cât şi onoarei victimelor.

În ceea ce priveşte obiectul juridic principal "prin incriminarea tâlhăriei se apără situaţia de fapt, pe care o au bunurile în sfera patrimonială a persoanei fizice sau juridice private sau publice, îndreptăţite să păstreze la dispoziţia sa acele bunuri."14

Obiectul juridic adiacent va fi determinat de "felul acţiunii adiacente: viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei fiind adiacente faţă de valorile sociale patrimoniale care constituie obiectul principal al faptei."15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Vintilă Dongoroz şi colectivul: Op.cit., pag. 484

13 - Sent. Pen. nr. 2853/1994, dos. 2890/1994, Judecătoria Caransebeş (nepublicată)

14 - Vasile Dobrinoiu. Ilie Pascu, Gheorghe Nistoreanu, Ioan Molnar, Alexandru Boroi, Valerică Lazăr -Drept penal, Partea specială, Editura Europa Nava, Bucureşti 1997, pag.220

15 - Vintilă Dongoroz şi colectivu: Noul Cod Penal şi Codul anterior. Prezentare comparativă,                Editura Politică, Bucureşti 1968, pag. 140

          c . Obiectul material

 

Dat fiind că tâlhăria este o unitate infracţională complexă, obiectul său material poate fi privit atât în raport cu acţiunea principală (de furt), cât şi cu acţiunea secundară (adiacentă), deşi pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie nu este necesar ca acţiunea adiacentă să aibă un obiect material.

Obiectul material al infracţiunii de tâlhărie în raport cu acţiunea principală este bunul mobil asupra căruia s-a executat acţiunea de sustragere, de luare fără drept.

                    Pentru ca un bun mobil să poată forma obiectul material al infracţiunii de tâlhărie trebuie să se afle în posesia sau detenţia unei persoane "să fie situat de fapt în sfera patrimonială a unei persoane".16 Nu pot forma obiect material al tâlhăriei lucrurile care nu se află în stăpânirea efectivă a unei persoane (res nulius – lucrurile sau bunurile abandonate).

                    Pot constitui obiect material al infracţiunii de tâlhărie, atât bunurile materiale, cât şi cele neanimate, cu excepţia imobilelor care prin natura lor nu pot forma obiectul acţiunii de sustragere. Cu toate că imobilele nu pot face obiectul infracţiunii de sustragere, părţi ale acestora pot face obiectul acţiunii de sustragere (exemplu: ţigla de pe o casă - care face parte integrantă a imobilului - poate face obiectul infracţiunii de sustragere, şi deci a infracţiunii de tâlhărie). Imobilele, în totalitatea lor sau în parte, fac obiectul infracţiunii de tulburare de posesie.

 

 

 

_____________________________________________________________

16 - Vintilă Dongoroz şi colectivul.. op. cit., pag. 459

Între obiectul material al infracţiunii de tâlhărie şi cel al infracţiunii de furt nu există vreo deosebire cantitativă sau calitativă. Poate exista tâlhărie când fapta priveşte chiar un singur bun de mică valoare: fapta inculpatului de a urmări victima la plecarea din restaurant şi ajungând-o din urmă, lovind-o cu un briceag şi luându-i suma de 9.000 lei, constituie infracţiunea unică de tâlhărie.17

Raportat la acţiunea adiacentă, în cazul în care ea se realizează prin violenţe, obiectul material al acesteia este corpul persoanei asupra căreia se exercită acţiunea.18 Dar obiectul material al acţiunii adiacente poate fi şi un lucru. După caz şi în funcţie de natura acţiunii adiacente: violenţa poate consta în ruperea hainelor, sustragerea ochelarilor, deposedarea de mijloace de apărare; ameninţarea poate consta în demontarea unor piese de la vehiculul victimei, expusă să rămână astfel pe drum sau în stropirea cu benzină a mărfurilor aflate într-un camion pentru a le da foc; constrângerea victimei prin legare sau narcotizare.19  Atunci când făptuitorul săvârşeşte acte de violenţă asupra unor lucruri, trecând la distrugerea acestora, în măsura în care prin aceste acţiuni se insuflă victimei o temere se înfăptuieşte în realitate ameninţarea ei. Bunurile asupra cărora s-a exercitat acţiunea de distrugere constituie elemente constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 217 Cod Penal, acţiunea de distrugere constând într-o activitate materială distinctă, comisă cu o rezoluţie infracţională, de asemenea, distinctă de cea de tâlhărie.

 

_____________________________________________________________

17 - Trib. Suprem., Sect. pen., dec. nr. 2947/1984, C.D. 1984

18 - Teodor Vasi/iu si coletivul : Codlul Penal comentat si adnotat, Partea speciala, voI. 1, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975, pag. 293

19 - Vintila Dongoroz si colectivul: op. cit., pag. 458

 

În acest sens Tribunalul Suprem a statutat ca "fapta inculpaţilor, care după ce au sustras, prin violenţe, bunurile aparţinând persoanei vătămate - ceea ce constituie infracţiune de tâlhărie - au distrus buletinul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare şi diverse fotografii găsite în portmoneul furat, constituie infracţiunea de distrugere prevazută de art. 217 Cod Penal.20

 

  1. Subiecţii infracţiunii de tâlhărie

 

Subiect activ la infracţiunea de tâlhărie poate fi orice persoană fizică, fără a fi necesar ca aceasta să întrunească o anumită calitate specială.

*** Subiectul activ nemijlocit - poate fi o singură persoană. În general, tâlhăria se comite de mai multe persoane care cooperează ocazional sau sunt organizate în bandă.

                    În cazul în care mai multe persoane şi-au dat contribuţia la comiterea faptei, ei sunt subiecţi activi ai infracţiunii, chiar dacă nu au contribuit decât la acţiunea de furt, iar alţii numai la realizarea actelor de violenţă. Cu privire la această problemă, Tribunalul Suprem a precizat că "dacă unul dintre inculpaţi a ameninţat victima, iar celălalt a deposedat-o de bunul sau, ambii inculpaţi sunt coautori ai infracţiunii de tâlhărie comisă; deşi fiecare inculpat a desfăşurat acte materiale distincte de ale celuilalt, amândoi au cooperat nemijlocit la comiterea infracţiunii prevăzută de art.211 Cod Penal, prin acţiuni care se completează reciproc.21

 

____________________________________________________________

20 - Trib. Supr., Sect. pen. nr. 2580/1978, "R.R..D." nr. 2/1974, pag. 168

21 - Trib. Supr., Sect. pen. nr. 4605/197/, "R.R.D." nr. 7/1992, pag. 161


                    Astfel, în mod corect, Judecătoria Reşiţa, prin Sentinţa penală nr.832/l994, a reţinut în sarcina autorilor infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211, alin.1 - Cod Penal, condamnând pe inculpatul B.P. la 3 ani închisoare, iar pe inculpatul T.V. tot la 3 ani de închisoare. În fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 30 mai 1994 inculpaţii au consumat împreună băuturi alcoolice la restaurantul "Terasa Trandafirilor" din Reşiţa.

Plecând din restaurant, în drum spre casă, aceştia s-au întâlnit cu victima T.P.. Inculpatul B.P. s-a repezit la victima T.P. şi a imobilizat-o, în timp ce inculpatul T.V. a dezbrăcat victima de haină şi, luând-o, au fugit la căminul de nefamilişti unde locuiau.

Inculpaţii au fost urmăriţi de victimă, care le-a cerut haina. Inculpaţii au refuzat să restituie haina, iar inculpatul B.P. a aplicat acesteia cateva lovituri cu pumnul. Sesizată, Poliţia a intervenit reţinând pe inculpaţi. Recursul inculpaţilor a fost respins de Tribunalul Judeţean Caraş-Severin cu Decizia nr.456/1994.22

În privinţa participaţiei penale realizată sub forma complicităţii, în practica judiciară a Tribunalului Suprem s-a stabilit că "dacă complicele a avut cunoştinţă că furtul la comiterea caruia a înţeles să contribuie, prin acte de ajutor, va fi comis prin punerea victimei în stare de inconştienţă în urma folosirii de narcotice, fapta sa urmează să fie calificată drept complicitate la infracţiunea de tâlhărie chiar dacă a comis sustragerea în alt mod şi anume întrebuinţând violenţa, deoarece el a ştiut că furtul va fi comis, oricum, în condiţiile uneia dintre modalităţile de realizare a laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie şi a voit să participe la comiterea infracţiunii.23

_________________________________________________________________

22  -   Dosar pen. nr. 2415/1994 Judecatoria Resita ,jud. Caras-Severin, (sent. nepublicata)

23 - Trib. Supr., Sect. pen. nr. 2762/1976, "R.R.D. n";1996, pag. 73

Dacă unul din participanţii la furt, prins de persoana vătămată şi imobilizat, cheamă în ajutor, pentru a-l apăra, pe un alt participant care comite în acest scop acte de violenţă împotriva persoanei vătămate, cel dintâi inculpat comite, de asemenea, infracţiunea de tâlhărie şi nu pe cea de furt - soluţia se impune în raport cu prevederile art.28, alin.2, Cod Penal, potrivit cărora circumstanţele privitoare la faptă se răsfrâng şi asupra participanţilor în măsura în care le-au cunoscut sau le-au prevăzut; ori chemând în ajutor, pentru a-l scăpa, pe cel de-al doilea inculpat, primul a prevăzut în mod neîndoielnic, că acesta va întrebuinţa violenţa, deoarece, altfel, nu era de conceput să scape din imobilizarea în care îl ţinea partea vătămată.24

În speţă, s-a reţinut că, pe timp de noapte, inculpatul J.C. împreună cu A.V. - condamnaţi pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie - au spart geamul portierei din dreptul volanului de la autoturismul parţii vătămate, inculpatul J.C.a deschis portiera, a intrat în maşină şi a sustras 12 casete audio pe care le-a dat celui de-al doilea inculpat, care stătea alăuri de pază. În acel moment, a apărut partea vătămată care l-a surprins pe inculpat în interiorul autoturismului şi l-a imobilizat. Nereuşind să scape, deşi a încercat, acesta l-a chemat în ajutor pe A.V., care s-a apropiat de cei doi şi a lovit cu o piatra în faţă pe partea vătîmată, fracturându-i 3 dinţi. În urma agresiunii, inculpatul a reuşit să se elibereze.

                    Ca atare, violenţa folosită de unul din inculpaţi pentru a asigura scăparea celuilalt, circumstanţa de fapt, prevăzută de acesta, se răsfrânge asupra lui şi, ca urmare, fapta sa constituie, de asemenea, infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art.211 Cod Penal, chiar dacă el nu a comis acte proprii de violenţă pentru a scăpa.

 24 - Trib. Supr. Dec. nr. 51 /1987 in compunerea prevazuta de art. 39 din Legea pentru organizarea judecatoreasca

În privinţa participaţiei penale realizată sub forma complicităţii, coautorului, în practica judiciară a Curţii de Apel Bucureşti, s-a hotărât că "fapta unei persoane care, deşi nu a efectuat acte materiale de executare, specifice infracţiunii de tâlhărie, fie de sustragere, fie de exercitare a violenţei sau de ameninţare, i-a însoţit pe ceilalţi inculpaţi, cunoscând intenţia acestora de a tâlhări victimele, s-a aflat în imediata apropiere a persoanelor vătămate şi a asistat la lovirea acestora şi la deposedarea acestora de unele bunuri, reprezintă un act de ajutor, efectuate prin adeziunea deplină faţă de activitatea coinculpaţilor şi, în drept, constituie acte de complicitate morală, iar caracterizarea acestora drept coautorat este greşită".25

                    În practică, ideea coautoratului la infracţiunile praeterintenţionate a fost admisă. Astfel, instanţa supremă s-a pronunţat în sensul că în cazul furtului comis de două persoane, când unul dintre participanţi comite acte de violenţa, iar cel de-al doilea acte de sustragere, există coautorat la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie pentru ambii făptuitori. Când cel dintâi, cu intenţie, ucide victima pentru a putea comite tâlhăria, fapta acestuia constituie şi infracţiunea de omor deosebit de grav, prevăzut în art.176, lit.d, Cod Penal; dimpotrivă, fapta celui de-al doilea inculpat, care a comis sustragerea în timp ce victima era supusă agresiunii de maniera arătată, dar nu se dovedeşte că a urmărit ori acceptat decesul victimei, constituie numai infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211, alin.3, Cod Penal, deoarece a participat la tâlhărie cu intenţie, iar momirea victimei trebuia şi putea să o prevadă, pozişia lui subiectivă fiind caracterizată prin intenţie depăşită26.

25 - Asociatia Romana de Stiinte Penale, Revista de Drept Penal, anul /, nr. / seria noua - Bucuresti 1994, pag. 147

 26 -  Revista de Drept penal, anul/f, nr. 4/1995, pag. 163

 

Pronunţându-se această soluţie, s-a avut în vedere, aşa cum prevede art.28, alin.2, Cod Penal, circumstanţele privitoare la fapta, în cazul dat uciderea victimei, se răsfrâng asupra participanţilor în măsura în care le-au prevăzut sau le-au cunoscut; ori al doilea inculpat, cunoscând actele de violenţă săvârşite de primul, fără însă a cunoaşte şi intenţia acestuia de a ucide, va răspunde numai în calitatea de coautor la infracţiunea de tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei prevăzută în art. 211, alin. 3, Cod Penal.

                    În legatură cu forma de participare penală sub forma coautoratului sau complicităţii, după cum o persoană a fost prezentă la locul infracţiunii manifesându-şi acordul cu realizarea acestuia, existând o înţelegere prealabilă cu autorul faptei, s-au stabilit o serie de criterii de delimitare.

Astfel, "cel care contribuie la înlăturarea obstacolelor din calea comiterii faptei poate avea calitatea de coautor, deşi contribuţia participantului a servit indirect la comiterea acţiunii ilicite care formează elementul material al faptei; ea este totuşi o contribuţie nemijlocită fiindcă în desfăşurarea cauzalităţii fizice prin care se realizează acţiunea ilicită, sunt considerate ca nemijlocite şi contribuţiile care servesc la înlăturarea, paralizarea rezistenţei pe care o întampină contribuţiile creatoare.

De asemenea, cel care ameninţă pe posesorul unui bun pentru ca o altă persoană să poată lua bunul din posesia celui ameninţat în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, va fi, ca şi realizatorul sustragerii, coautor al infracţiunii de tâlhărie."27

 

 

_____________________________________________________________

27 - Vinti/a Dongoroz si colectivul : op- cit., pag. 611

 

Există şi alte categorii de acte care, fără să aparţină în mod aparent acţiunii incriminate, contribuie totuşi, evaluată concret, într-o măsură determinată la realizarea ei, şi ca atare, nu li se poate atribui caracterul unor simple activităţi de participaţie secundară. Astfel, este posibil ca autorul sustragerii să fie un tânăr lipsit de forţă fizică sau o femeie, dar să fie însoţiţi de un barbat cu o constituţie robustă şi care prin simpla sa prezenţă ar constitui o adevărată ameninţare pentru victimă (respectiv subiectul pasiv al infracţiunii respective). De exemplu, se va reţine complicitatea la tâlhărie prevăzută în art. 211, alin.l, lit. c pentru situaţia în care complicele furnizează anumite date cu privire la timpul şi locul săvârşirii tâlhăriei ori îi promite autorului că va tăinui bunurile provenite din comiterea faptei atâta vreme cât complicele nu mai desfăşoară activitatea de ajutor, concomitent cu executarea faptei.

*** Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană faţă de care s-a săvărşit tâlhăria, adică persoana ale carei bunuri au fost sustrase prin săvârşirea tâlhăriei sau acea ori acele persoane faţă de care s-a săvârşit numai acţiunea adiacentă (violenţa, ameninţarea). De exemplu, când este supus violenţei, cel care fără a fi posesorul sau deţinătorul bunurilor, intervine pentru a opri pe făptuitor să le ia ori încearcă să-l reţină. În astfel de cazuri, vor exista doi subiecţi pasivi ai infracţiunii: cel ale cărui bunuri au fost furate şi cel care a fost victima actelor de violenţă sau ameninţare.

Dacă în aceste situaţii, victima actelor de violenţă sau ameninţare poate fi numai o persoană fizică, victima acţiunii de fapt ar putea fi şi o persoană privată sau publică.

Prin interpretarea corectă a dispoziţiilor art. 211, alin. 1 - Cod Penal, în literatura juridică s-a precizat distincţia ce trebuie facută între "subiectul pasiv al acţiunii de luare" care este posesorul sau deţinătorul de fapt al bunului sustras şi "subiectul pasiv al acţiunii de constrângere" care poate fi numai posesorul sau deţinătorul de fapt al bunului, ci şi paznicul sau orice persoană care apare în faţa infractorului în momentul comiterii infracţiunii şi faţă de care s-au comis actele de constrângere.

                    În cazul tâlhăriei contra patrimoniului, în ceea ce priveşte subiectul pasiv, trebuie observat că fiind vorba de o acţiune de furt care se comite prin folosirea actelor de constrângere, infracţiunea are doi subiecţi pasivi. La acţiunea de luare, subiectul pasiv este unitatea publică, iar la acţiunea adiacentă subiectul pasiv este persoana care are în primire bunul (gestionar) sau în administrare (administrator) sau în pază (paznic), precum şi orice persoană care fiind de faţă la desfăşurarea faptei şi împotriva cărora s-au comis acte de violenţă sau ameninţare.28

Prin Sentinţa penală nr.l3/1993, rămasă definitivă prin respingerea recursului declarat de inculpat, cu Decizia penală nr.251/1993 de către Tribunalul Judeţean Caraş-Severin, Judecătoria Reşiţa a condamnat pe inculpatul S.B. la 1 an de închisoare în baza art. 211, alin. 1, art. 225, alin. 1 - Cod Penal cu aplicarea art. 74 Cod Penal.

În fapt, s-a reţinut că în data de 12 noiembrie 1993, în jurul orei 13, inculpatul a profitat de lipsa de atenţie a responsabilei de ghişeu CEC Reşiţa şi a sustras suma de 25.000 lei. Plecând de la ghişeu s-a întâlnit cu un poliţist, iar pentru a-şi asigura scăparea, l-a lovit, fugind. Instanţa a reţinut în sarcina inculpatului şi fapta prevăzută de art. 239, alin 2, Cod Penal, pentru care a aplicat 1 an închisoare.29

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

28 - Vintila Dongoroz si colectivul.. op. cit.,pag. 613

29 - Dos. Pen. nr.14/2/1994, Judecatoria Resita, jud. Caras-Severin (sentinta nepublicata)

     

                  Din speţa redată, rezultă că subiectul pasiv al acţiunii de furt este unitatea CEC prejudiciată, iar subiectul pasiv al acţiunii de violenţă este lucrătorul de poliţie asupra căruia s-au exercitat actele de violenţă.

                  Cu privire la încadrarea juridică a faptei, apreciem că aceasta este conformă cu dispoziţiile legii, reţinându-se în mod corect în sarcina inculpatului şi fapta prevăzută de art. 239, alin 2, Cod Penal.

                 Orice persoană care îndeplineşte condiţiile necesare pentru a răspunde penal poate fi subiect activ al infracţiunii de tâlhărie şi "chiar dacă acesta ar avea un drept (total sau parţial) asupra bunului sustras prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra."30

                 În consecinţă, chiar proprietarul unui bun mobil, prin întrebuinţarea violenţei şi ameninţării, poate fi subiect activ, când bunul se află în acel moment în posesia legitimă a altei persoane. De asemenea, participaţia la varianta tip a infracţiunii de tâlhărie este posibilă şi în alte forme decât cea concomitentă cu a autorului la locul faptei.31

                 Deci va fi complice conform art. 211, alin. 1 - Cod Penal, cel care furnizează date cu privire la timpul şi locul comiterii faptei ori promite că va tăinui bunurile provenite din comiterea faptei de ajutor, concomitent cu executarea faptei.

                Variantele agravante pentru existenţa infracţiunii speciale de loc, de timp, de mod sau consecinţe deosebit de grave necesită condiţii speciale de loc, de timp, de mod sau consecinţe deosebit de grave.

 

 

_____________________________________________________________

30 - Gheorghe Nistoreanu si colectivul: op. cit. voI. 1. titlul III. pag. 221

31 - Trib. Supr., Sect. pen. nr. 2762/1987. "R.R.D." nr. 7/1976. pag. 73

Secţiunea II

 

CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL TÂLHĂRIEI

 

  1. Latura obiectivă

 

În raport de reglementarea cuprinsă în art. 211, alin 1, teza 1 - Codul Penal " tâlhăria este acea modalitate tipică de sustragere în care luarea bunului mobil al altuia se realizează prin constrângerea sau înfrangerea victimei", de aceea, în structura complexă a acestei infracţiuni, latura obiectivă se caracterizează prin două componente, fiecare dintre ele înglobând mai multe aspecte.32

  1.         a) Elementul material

Elementul material are un conţinut complex, fiind alcătuit la infracţiunea de tâlhărie din două acţiuni conjugate, acţiunea de constrângere ca acţiune mijloc şi acţiunea de furt ca acţiune scop.

                    Elementul material al infracţiunii de tâlhărie este prevăzut în art. 211, alin. 1 - Cod Penal: "Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani."                    

                        "Acţiunea de constrângere" este acţiunea adiacentă care serveşte ca mijloc pentru comiterea furtului, păstrarea bunului furat, înlăturarea urmelor infracţiunii sau scăparea făptuitorului şi este comisă pentru a impiedica opoziţia victimei.

_______________________________________________________________________

 32 - Oliviu Augustin Stoica. Drept Penal, Partea speciala, Editara Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1976, pag. 487

 

                        „Acţiunea de constrângere” constă în întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconstienţă sau neputinţă de a se apăra. Întrebuinţarea cumulativă a acestor mijloace nu schimbă caracterul unitar al infracţiunii, dar se va ţine seama de aceasta la aprecierea gradului concret de pericol al faptei.33

Pentru existenţa laturii obiective a tâlhăriei, violenţele trebuie exercitate direct împotriva victimei, violenţele faţă de lucruri pot constitui şi ele uneori o ameninţare (de exemplu: ruperea legăturii telefonice, stropirea cu benzină a încărcăturii dintr-un camion în scopul de a o incendia). Violenţa efectuată faţă de lucruri, dar care nu constituie o ameninţare, nu poate realiza acţiunea adiacentă şi nu întruneşte conţinutul obiectiv al tâlhăriei (de exemplu: smulgerea ceasului unei persoane aflată într-o stare avansată de ebrietate şi dormind, care nu numai că nu a opus rezistenţă, dar nu poate simţi că este deposedată de bunul său".34

Prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări - ca mijloc de comitere a infracţiunii de tâlhărie - trebuie să se realizeze constrângerea fizică sau psihică a victimei, în scopul realizării acţiunii de luare a bunului.35

Astfel, Judecatoria Reşiţa, prin Sentinţa penală nr.229/1993 rămasă definitivă, prin respingerea recursului declarat de inculpaţi cu Decizia penală nr.311/1993, a procedat corect condamnând pe inculpatul V.S. la 3 ani închisoare pentru fapta prevăzută de art.211, alin. 2, cu aplicarea art.75, Iit. a, Cod penal, iar pe inculpatul F.I. la 2 ani închisoare pentru aceeaşi faptă, cu aplicarea art.6 şi art.75, lit. a şi art.74 - Cod Penal.

___________________________________________________________

  33 - Vintila Dongoroz si colectivul.. op. cit., pag. 487

 34Gheorghe Nistoreanu si colectivul.. op. cit., pag. 222

 35 - Oliviu Augustin Stoica.. op. cit., pag. 159

În fapt, s-a reţinut că inculpaţii, în seara zilei de 8 noiembrie 1993, au intrat cu forţa în locuinţa victimei B.I. care se afla împreună cu concubina sa.

                     Inculpatul V.S. a lovit cu cuţitul pe concubina lui B.I. provocându-i o vătămare corporală care a necesitat pentru vindecare îngrijiri medicale 20 de zile. Tot inculpatul V.S. a ameninţat cu cuţitul şi pe victima B.I., iar acesta de frică a sărit prin geamul locuinţei care se afla la etajul II. În urma căzăturii, B.I. s-a accidentat, necesitând pentru vindecare îngrijiri medicale de 90 de zile. Inculpaţii au sustras din casa victimei suma de 85.000 lei, după care au plecat.36

Este explicabilă atitudinea victimei, deoarece ameninţarea care s-a produs asupra sa a venit din partea inculpatului care cu câteva momente mai înainte o rănise cu cuţitul pe concubina sa. Constrângerea psihică exercitată asupra sa a fost de asemenea intensitate încât a servit inculpaţilor ca mijloc pentru sustragerea bunurilor.

Violenţa sau ameninţarea, ca mijloc de realizare a acţiunii adiacente, trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:

* * * să fie îndreptată împotriva unei persoane pentru a-i anihila opoziţia pe care ar opune-o sau ar putea-o opune.

Prin “victimă a violenţei sau ameninţării" se înţelege atât persoana care are posesia sau detenţia bunului ce urmează a fi luat, cât şi persoana care are paza acestuia sau care ar putea interveni, fie pentru a impiedica comiterea infracţiunii, fie pentru descoperirea infracţiunii".37

 

___________________________________________________________

 36 - Dos. pen. nr. 826/1993 Judecatoria Resita, jud. Caras-Severin (sentinta nepublicata)

 37 - Oliviu Augustin Stoica  : op. cit., pag. 295

Violenţa, ca şi ameninţarea - mijloace folosite de făptuitor pentru realizarea în fapt a constângerii - trebuie să fie exercitate nemijlocit asupra persoanei victimei. În literatura juridică şi în practica instanţelor s-au adoptat puncte de vedere diferite cu privire la condiţiile în care trebuie să fie realizate violenţele pentru a putea întregi conţinutul obiectiv al infracţiunii de tâlhărie. Discuţiile s-au purtat cu privire la justa încadrare a faptei, constând în însuşirea unui bun, pe care făptuitorul îl smulge din mâna victimei şi apoi fuge.

                    Potrivit unei opinii, o astfel de faptă constituie infracţiunea de tâlhărie, argumentându-se că prin smulgerea unui obiect din mâna victimei se realizează violenţa şi nu are nici o relevanţă faptul că se exercită direct asupra victimei sau prin intermediul lucrului. Se susţine că prin smulgerea bruscă se înlătură contactul victimei cu obiectul pe care îl ţinea şi prin aceasta se realizează cerinţa necesară pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie.38

În exprimarea celei de-a doua opinii se arată că "violenţa sau forţa fizică faţă de bunuri care vizează numai bunul material" (de exemplu: smulgerea nasturilor de la haină, ruperea colierului de la gâtul cuiva, smulgerea bruscă prin surpindere, în mod subit, fără posibilitatea de a fi opus vreo rezistenţă din partea victimei, a obiectului material sau scoaterea acestuia pe nesimţite din detenţia fizică a victimei) nu este caracteristică tâlhăriei.39 La comiterea furtului în aceste condiţii, nu se aduce nici o atingere relaţiilor sociale privind viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, onoarea, care formează obiectul juridic special al infracţiunii de tâlhărie.

_____________________________________________________________

38 - Teodor Vasiliu si colectivul: op. cit., pag. 295

39 - Oliviu Augustin Stoica : op. cit., pag. 159

  

Nerealizându-se violenţa în sensul art. 211 Cod Penal, fapta nu constituie infracţiune de tâlhărie, ci întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt.                     

         Sunt situaţii când victima opune rezistenţă acţiunii de smulgere a obiectului, încearcş să înlature forţa agresorului pentru a putea să păstreze obiectul.

                      Înfrângând rezistenţa sau opunerea fizică a victimei se realizează violenţa caracteristică tâlhăriei, întrucat prin smulgerea bunului se poate realiza un pericol iminent pentru una din valorile sociale arătate mai înainte, deoarece agresorul care nu renunţă la atac va încerca în continuare să acţioneze cu şi mai mare forţă. Ori, în această ultimă situaţie, acţiunea de smulgere chiar dacă nu pune în pericol iminent şi grav viaţa sau integritatea corporală a posesorului va însemna, în orice caz, o imixtiune în libertatea de mişcare, ceea ce echivalează cu lipsirea de libertate a unei persoane.40

                  În acest sens, practica judiciară a Tribunalului Suprem arată că: "dacă în fapt, anterior smulgerii pungii cu bani din buzunarul interior al hainei victimei, inculpatul a impins cu o mână victima spre spate, dezechilibrând-o, şi numai în aceste condiţii i-a putut lua banii cu cealaltă mână, se impune concluzia că furtul a fost comis prin violenţă şi deci că fapta constituie tâlhărie, iar nu furt."41

                  Însuşirea bunului în aceste condiţii constituie infracţiunea de tâlhărie, deoarece prin smulgerea bunului s-a adus atingere unor relaţii sociale care formează obiectul juridic adiacent al infracţiunii de tâlhărie, şi, în consecinţă, s-a realizat violenţa specifică acestei infracţiuni. De asemenea, fapta inculpatului de a fi smuls din braţele părţii civile o sacoşă, conţinând diferite bunuri şi de a fi fugit cu ea, constituie infracţiunea de tâlhărie şi nu aceea de furt; prin smulgerea obiectului material al infracţiunii elementul " violenţa" caracteristic tâlhăriei este realizat.42     

În principiu, violenţele, ca şi ameninţările - ca acţiuni adiacente - care alături de acţiunea principală de furt realizează elementul material al infracţiunii de tâlhărie, pot consta în orice acţiune de agresiune fizică sau psihică îndreptată împotriva persoanei vătămate, de natura a-i înfrânge împotrivirea la deposedarea sa. Cu alte cuvinte, în cazul tâlhăriei comisă prin aceste modalităţi, persoana vătămată ştie că avutul ei va suferi o diminuare prin acţiunea făptuitorului, dar nu poate împiedica producerea acestui rezultat, fie pentru că opunerea ei a fost anihilată, fie pentru că nu îndrăzneşte să se opună.

În acest sens, în practica judiciară a Curţii Supreme de Justiţie se arată că "deposedarea parţii vătămate de căciula pe care o poartă, prin smulgerea ei de pe capul acesteia, fără exercitarea vreunei acţiuni agresive de natură a-i înfrânge opunerea, constituie infracţiunea de furt, iar nu cea de tâlhărie, deoarece lipseşte cerinţa privind întrebuinţarea de violenţe la care se referă art. 211, alin. 1 - Cod Penal". Sustragerea căciulii de pe capul celui care o poartă nu s-a facut printr-o formă de constrângere a acestuia pentru a-i înfrânge împotrivirea, iar deposedarea nu i-a produs, în timpul desfăşurării acţiunii de furt, suferinţe fizice sau morale. Lipsind, deci acţiunea de violenţă sau ameninare, în sensul prevederilor art. 211, alin 1 - Cod Penal, luarea în mod brusc a lucrului aflat asupra unei persoane prin simpla detaşare a acestuia dintr-un contact nemijlocit superficial, fără ca deţinătorul

ei să opună vreo rezistenţă, întrucât după comiterea acestei acţiuni fuge, nu

 

____________________________________________________________

40 - L. Biro. Semnificatia termenului "/ntrebuintarea de violenta" din textul care incrimineaza tilharia. "R.R.D”. nr. 4/1973, pag. / /2

41 - Trib. Supr., Sect. pen. dec. pen. nr. 339///98/, op. cit., pag. 410

42- Trib. Supr., Sect.pen. dec.pen. nr. 1187/1971, "R.R.D."nr. 11/1971,pag. 151

 

aduce vreo atingere relaţiilor sociale ce formează obiectul juridic adiacent al infracţiunii de tâlhărie.43

Ca urmare, ori de câte ori luarea unui bun are loc prin "smulgere", instanţa trebuie să cerceteze cu deosebită atenţie dacă prin acţiunea de smulgere s-a adus vreo atingere uneia din valorile sociale ce formează obiectul juridic adiacent al infracţiunii de tâlhărie, realizându-se astfel elementul de "violenţă" caracteristic acestei infracţiuni".44 În acest sens, s-a pronunţat Tribunalul Municipiului Bucureşti, prin Decizia nr.648/1993, astfel: "Smulgerea violentă şi intempestivă a unui lanţişor din aur de la gâtul persoanei vătămate constituie infracţiunea de tâlhărie şi nu cea de furt ".45

*** să fie aptă pentru a servi ca mijloc la luarea bunului, păstrarea acestuia sau scăparea făptuitorului, prin înfrângerea opoziţiei sau rezistenţei fizice a victimei împotriva acţiunii de luare sau prin intimidarea acesteia, silind-o să rămână inactivă şi să renunţe la orice rezistenţă sau împotrivire; violenţa trebuie să fie exercitată cu intensitate, să creeze un pericol iminent pentru viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea victimei sau a altuia.46

 

 

 

 

43 - Curtea Suprema de Justitie. dec. nr. 63/1991. in compunerea prevazuta de art 39 alin. 2 si 3 din Legea privind organizarea

        judecatoreasca, publicata in 1995

44 - Gheorghe Nistoreanu si colectivul: op. cit., pag. 224

45 - Repertorii de practica judiciara in materie penala pe anii: 1990-1995 de Vasile Papadopol si M. Popovici, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1994, pag. 22

46 - Oliviu Augustin Stoica : op. cit., pag. 159                    

         Cu privire la aceasta, în practica judiciară, Sentinţa penală nr. 4893/1992 a Judecătoriei Reşiţa, s-a reţinut în fapt că, în noaptea de 12 noiembrie 1992 , inculpaţii A.I. şi T.V. au urmărit pe victima S.C., atacând-o şi lovind-o cu pumnii şi picioarele, într-un loc întunecos din cartierul Lunca Bârzavei din Reşiţa, după care i-au sustras o scurtă, în valoare de 35.000 lei. Victimei i-au fost cauzate vătămări ce au necesitat pentru vindecare îngrijiri medicale timp de 7 zile, conform certificatului medico-legal depus în cauză. Instanţa de fond a aplicat inculpaţilor pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni, făcând aplicarea art.211, alin 1 ­Cod Penal.47  

Însuşirea bunului în condiţiile arătate este rezultatul folosirii actelor de violenţă de o intensitate sporită, creându-se prin aceasta un pericol iminent pentru integritatea corporală a victimei, întrucât, chiar dacă ar fi putut opune rezistenţă atacului agresorilor, aceasta i-a fost anihilată, atacul producându-se prin surprindere.

                    În practica judiciară a fost comentată situaţia în care între acţiunea principală (furt) şi acţiunea adiacentă (folosirea violenţei, ameninţări, etc.) există un interval de timp în care a avut loc succesiunea lor. În speţă, s-a reţinut că, la sfârşitul lunii septembrie 1991, inculpatul a sustras dintr-un bloc de locuinţe aflat în construcţie o cantitate de parchet, pe care a ascuns-o într-un bloc neterminat. În data de 19 noiembrie 1991, inculpatul găsind un cumpărător a mers să ia parchetul de unde îl lăsase, însa a fost observat de un grup de militari în termen care făceau pază, aceştia alergând după el, inculpatul, pentru a-şi asigura scăparea, a aruncat cu o caramidă asupra unuia dintre ei, pe care l-a şi muşcat de mână.

 

                                                                            

____________________________________________________________

47 - Dos. pen. nr. 4056//993 Judecatoria Resita, judCaras-Severin (sent. nepublicata)

Prima instanţă a încadrat această faptă în art.211, rap. la art. 225 Cod Penal şi art. 239, alin.2 - Cod Penal cu aplicarea art. 35, lit.a - Cod Penal, iar instanţa superioară a respins recursul declarat de inculpat".48

                      În acest sens, în literatura juridică s-a arătat că "folosirea efectivă a violenţelor, ameninţărilor sau oricăror altor forme de constrângere trebuie să intervină fie în timpul executării acţiunii de furt, fie imediat după consumarea acesteia ".49

Ca urmare, "în cazul în speţă, când furtul s-a comis în luna septembrie iar exercitarea violenţei pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea a avut loc în a doua jumătate a lunii octombrie - nu s-a comis o tâlhărie şi un ultraj, ci un furt şi un ultraj ".50

*** să fie ulterioară sau concomitentă acşiunii de luare. În modalitatea tipică de comitere a tâlhăriei, acţiunea mijloc premerge acţiunii de luare. Dacă violenţa sau ameninţarea este posterioara luării, iar furtul va putea fi calificat tâlhărie numai dacă actele de violenţă sau ameninţare sunt întrebuinţate ca mijloc pentru păstrarea bunului furat, pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea. În acest sens, în practica judiciară s-a precizat că: "potrivit prevederilor art. 211 Cod Penal, constituie infracţiune de tâlhărie furtul urmat de întrebuinţarea de violenţe pentru păstrarea bunului furat. Dacă însa violenţele nu au fost exercitate în scopul de a păstra bunul furat, ci au reprezentat o ripostă spontană la comportarea agresivă a persoanelor care au surprins furtul,

 

 

_________________________________________________________________

48 - Vasile Papadopol si M. Popovici: op. cit., pag. 264

49 - Vintila Dongoroz si colectivul: Explicatii teoretice si practice ale Codului Penal Roman, voI. III, Partea Speciala, Ed. Academiei, Bucuresti 1971, pag. 46

50 - Oliviu Augustin Stoica: op. Cit. pag. /59

faptele nu constituie infracţiunea de tâlhărie, ci infracţiunea de furt şi lovire în concurs real".51      

         Punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, pentru a realiza acţiunea adiacentă şi a întregi conţinutul obiectiv al infracţiunii de tâlhărie, trebuie să fie efectivă. În literatura juridică s-a arătat că: "prin punerea victimei în această stare prin folosirea de narcotice sau alte substanţe care pot provoca starea de inconştienţă"; iar prin "punerea victimei în neputinţa de a se apăra" se înţelege orice acţiune care a anihilat posibilităţile de scăpare de care victima ar fi putut dispune (imobilizare, dezarmare, punerea unui caluş în gură, etc.).

                    Acestea nu sunt în realitate decât tot o formă de violenţă, de aceea le numim alte acte de constrângere".52

 

În acest sens, Tribunalul Judeţean Satu Mare a hotărât că: " la o astfel de stare se poate ajunge şi prin determinarea sau silirea victimei să consume băuturi alcoolice în cantităţi mari. Câtă vreme, în speţă, este dovedit că inculpatul nu a determinat sau a silit pe victimă să consume - în mod exagerat - băuturi alcoolice, ci s-a complăcut în a bea cu acesta în acelaşi local, unde s-au cunoscut întâmplător, sustragerea bunurilor personale ale victimei după ce aceasta ajunsese în completă stare de ebrietate nu poate fi reţinuţă încadrarea infracţiunii de tâlhărie, ci de furt, deoarece lipseşte în speţă cerinţa esenţiala a elementului material, anume că acţiunea adiacentă (determinarea sau silirea de a consuma băuturi alcoolice) să fi servit ca mijloc pentru comiterea furtului.53

                      În practica judiciară s-a precizat că starea de inconştienţă poate rezulta şi prin aplicarea de lovituri multiple victimelor. Astfel, prin Sentinţa penală nr.l08/1993 a Judecătoriei Reşiţa s-a reţinut starea de

_____________________________________________________________________________

5/ - Trib. Supr., Sect. pen. dec. nr. -0-1/1973. "R.R.D." nr. ///1993. pag. 173

52 - Vintila Dongoroz  si  colectivul : op. cit., pag. 488

inconştientţă a victimelor cauzată ca urmare a loviturilor multiple pe care le-au aplicat asupra acestora inculpaţii G.P. si B.I.

                    În fapt, în noaptea de 6 februarie 1993, după ce au băut împreună la barul  „Baran" din. Lunca Bârzavei - Reşiţa, inculpaţii G.P.şi B.I. în drum spre casă s-au oprit în dreptul locuinţei minorelor M.D. şi B.V., au pătruns pe geam în casă şi profitând de faptul că victimele dormeau, le-au aplicat lovituri până ce le-au adus în stare de inconştienţă, după care au sustras din casă suma de 70.600 lei şi apoi au fugit.

Instanţa a reţinut în sarcina inculpaţilor infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art.211, alin 1 - Cod Penal, condamnând pe inculpatul G.P. la 2 ani şi 6 luni închisoare cu aplicarea art.75, lit c - Cod penal, iar pe inculpatul B.I. (minor) la 1 an şi 8 luni închisoare, făcând aplicarea art.99 şi următoarele din Cod Penal.54

Infracţiunea de tâlhărie presupune ca sustragerea să se realizeze prin violenţă, deci odată cu începerea actelor de executare a furtului. Dacă între momentul violenţei şi luarea bunului se lasă victimei o pauză mai mare de reflecţie, aceasta va constitui infracţiunea de şantaj, nu de tâlhărie. Există posibilitatea ca ameninţarea şi violenţa să preceadă momentul luării bunului (exemplu: infractorul leagă pe victimă, apoi caută lucrurile de valoare pentru a le sustrage), dar în aceasta situaţie ne aflăm tot în cadrul unor acte de executare a faptei de sustragere, indiferent dacă opunerea victimei este înlăturată prin violenţă sau ameninţare şi care se situează înainte de momentul deposedării victimei. Prin urmare, din momentul ameninţării şi violenţei efectuate asupra victimei în scop de furt a început executarea furtului.

___________________________________________________________________________________________________________

53 - Trib. Supr.,Sect. pen. dec. pen. nr. 375/1974, "R.R.D." nr. 8/1974,  pag. 72

54 -Dos. Pen. nr. 20/1993 Judecatoria Resita, - jud. Caras-Severin (sent. nepublicata)

În consecinţă „în raport cu furtul, acţiunea adiacentă poate să se comită înainte de luarea efectivă a bunului, în timp sau imediat după aceea. Dacă se comite cu mult timp după comiterea furtului nu se mai poate reţine tâlhăria”.55

Între infracţiunea de tâlhărie şi şantaj există o deosebire care priveşte succesiunea în timp a violenţei în raport cu actul se sustrage în sensul că "tâlhăria presupune întrebuinţarea de violenţă sau ameninţări spre a crea un pericol iminent pentru viaţa, integritatea corporală sau libertatea fizică persoanei" în timp ce în cazul infracţiunii de şantaj este vorba “de un pericol care urmează să se producă în viitor”.56

Când victima tâlhăriei este un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, tâlhăria intră în concurs cu infracţiunea de ultraj atunci când sunt îndeplinite cerinţele legii57. Acţiunea de furt este acţiunea principală din cuprinsul elementului material al infracţiunii de tâlhărie constând în „luarea unui bun mobil în detenţia altuia, în urma constrângerii acestuia ca să nu se împotrivească”.58

Sub acest aspect tâlhăria se aseamănă cu furtul. Ceea ce este specific numai acţiunii de tâlhărie este că făptuitorul, de multe ori, constrânge victima să-i remită ea însăşi bunurile pe care intenţionează să le însuşească.59

 

_____________________________________________________________

55  - Gheorghe Nistoreanu si colectivul.. op. cit., pag. 224

 56  - Ibidem 55

57 - Constantin Eulai, Constantin. Mitrache, Avram Filipas -Curs selectiv pentru licenta, Editura Press, Bucuresti,      1997, pag. 76

58 - Oliviu Augustin Stoica: op. cit., pag. /60

59 - Trib. Supr., Sect. pen. dec. pen. nr. 4948/1982, "CD." /982, pag. 323
                      În acest sens, în practica judiciară, s-a arătat că victimele au fost obligate să remită făptuitorului banii şi unele lucruri pe care le aveau asupra lor ca urmare a constrângerii pe care acesta a exercitat-o asupra lor prin ameninţarea cu cuţitul.60

Prin "luare" se înţelege scoaterea bunului din sfera patrimonială a persoanei în posesia sau detenţia căreia se găsea sau trebuia să se găsească, schimbându-se în acest fel starea de fapt a bunului sub aspectul stăpânirii sale anterioare comiterii acţiunii de constrângere.

Acţiunea de sustragere se poate înfăptui în orice mod (prin apucare, detaşare, deviere, consumare, etc.) şi prin orice mijloace (cu propria mână, prin folosirea unor animale dresate, etc.). Tribunalul Suprem a hotărât, în acest sens, că "fapta prin care se smulge poşeta unei femei cu scopul de a şi-o însuşi, înfrângând prin violenţă împotrivirea victimei, constituie infracţiunea de tâlhărie şi nu cea de furt"61 Există tâlhărie chiar dacă violenţele ce constituie acţiunea adiacentă din conţinutul acestei infracţiuni s-au materializat prin simpla îmbrâncire a persoanei vătămate"62

Pentru realizarea elementului material si intregirea continutului obiectiv al infractiunii de talharie , trebuie ca bunul sustras sa fie un bun mobil, acest bun sa se fi aflat in posesia sau detentia altei persoane, iar 1uarea sa se fi facut fara consimtamantul celui deposedat.

Din punct de vedere al reglementării juridice penale care ocroteşte, prin incriminarea tâlhăriei şi starea de fapt a bunurilor mobile, termenii de posesie şi detenţie au înţelesul de simplă stăpânire de fapt. Nu

__________________________________________________________

60  - Sent. pen. nr. 563//992 Judecatoria Resita, jud. Caras-Severin (nepublicata)

61   -  Tribunalul Capitalei, dec. pen. nr. 243/1968, "J.N." nr. 11/1968, pag. 1972

 62  - Vasile Papadopol si M Popovici: op. cit., pag. 226

 

prezintă interes dacă cel care avea stăpânirea de fapt a bunurilor ce au fost deposedate era sau nu proprietar sau titular al unui drept de a poseda sau de a deţine. Pentru realizarea acestei cerinţe este suficientă stăpânirea în fapt a bunului.

Acţiunea scop este realizată chiar dacă bunul s-ar găsi ocazional în mâinile făptuitorului, întrucât simplul contact material, simpla manipulare a unui bun nu conferă nici posesia, nici detenţia acelui bun. Sustragerea unor materiale în astfel de condiţii sau luarea, va constitui furt. Luarea bunului trebuie să se facă fără consimţământul celui deposedat, adică fără permisiunea sau îngăduinţa sa. Aceste cerinţe cu privire la un bun sunt condiţii esenţiale în conţinutul obiectiv al furtului, determinante pentru existenţa infracţiunii de tîlhărie şi trebuie să fie îndeplinite cumulativ.

  1. b) Urmarea imediată

Comiterea infracţiunii de tâlhărie produce un rezultat specific cu caracter complex, şi anume: o pagubă patrimonială - ca rezultat principal şi un rezultat secundar - constând într-o vătămare a libertăţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei asupra careia s-a comis acţiunea de constrângere. În cazul infracţiunii de tâlhărie, rezultatul principal, ce constă în sustragerea bunului din sfera patrimonială a celui deposedat, trebuie să fie consecinţa directă a acţiunii de luare, această acţiune fiind cauza, iar urmarea imediată efectul. Rezultatul principal se consideră produs din moment ce persoana care are în posesia sau detenţia bunului, este deposedată prin violenţă de acel bun. Urmarea imediată se consideră, de asemenea, realizată şi atunci când făptuitorul este deposedat de bunul luat la scurt timp după comiterea sustragerii, fie de către victimă, fie de către alte persoane.

In cazul infracţiunii de tâlhărie, urmarea constă în trecerea bunului din posesia sau detenţia unei persoane în cea a făptuitorului, rezultat care se realizează prin acţiunea principală ce intră în componenţa elementului material al infracţiunii.

Urmarea acţiunii adiacente variază în raport cu mijloacele folosite pentru realizarea acesteia (de exemplu prin violenţă se poate cauza o suferinţă fizică victimei sau o vătămare a sănătăţii ori integrităţii corporale a acesteia - art.180, alin.2, art.181 - Cod Penal) .

În cazul unor modalităţi agravate, urmarea imediată adiacentă constă în vătămarea gravă ori moartea victimei.

                

  1.                 c)  Raportul de cauzalitate

           Legătura de cauzalitate între acţiunea de sustragere şi rezultatul principal trebuie să existe în cazul infracţiunii de tâlhărie, indiferent dacă tâlhăria aduce atingerea avutului privat sau public. În ceea ce priveşte acţiunea adiacentă "este suficient pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie ca această acţiune să fi fost efectuată pentru a înlesni furtul sau pentru a păstra bunul furat, ori pentru a înlătura urmele faptei, etc, fiind indiferent dacă ea şi-a atins scopul sau nu, şi deci, indiferent dacă exista vreo legatură de cauzalitate între violenţele, ameninţările, etc. folosite şi împrejurarea că lucrul furat a rămas la făptuitor sau că urmele infracţiunii au dispărut ori că făptuitorul a reuşit să scape".63

                     Pentru întregirea laturii obiective în conţinutul infracţiunii de tâlhărie, acţiunea adiacentă trebuie să fie produsă în desfăşurarea activităţii infracţionale pentru oricare din scopurile arătate la alin.l, art. 211 - Cod penal "eficienţa sau ineficienţa acestei infracţiuni ne constituind o cerinţă pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie".64

Pentru exemplificare, cu privire la producerea rezultatului specific în cazul infracţiunii de tâlhărie, redăm două speţe din practica judiciară penală, una privind tâlhăria comisă contra avutului privat şi una referitoare la o tâlhărie care a adus atingerea avutului public.

Prin Sentinţa penală nr. 1070/1992, rămasă definitivă prin respingerea recursului inculpaţilor de către Tribunalul Judeţean Caraş-Severin cu Decizia nr. 72/1992, Judecătoria Caransebeş a reţinut în sarcina inculpaţilor infracţiunea de tâlhărie.

În fapt, s-a reţinut ca în noaptea de 18 august 1992, inculpaţii H.I. şi D.E. au băut în comuna Obreja şi în drum spre casă, trecând peste un câmp, au întâlnit victima D.P. care avea o raniţă în spate. Inculpaţii, muncitori forestieri, crezând că în raniţă se află o sumă de bani, l-au bătut şi lovit cu cuţitele, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 17 zile de îngrijiri medicale, i-au luat raniţa în care era de fapt o damigeană de ţuica şi au fugit.65

                      Rezultatul specific produs ca urmare a comiterii acestei infracţiuni are un caracter complex, constând în prejudicierea victimei prin deposedare de raniţă, în care se afla damigeana - ca rezultat principal şi cauzarea unei vătămări a integrităţii corporale a victimei prin întrebuinţarea de violenţe de o intensitate sporită, folosind în acest scop cuţitele - ca rezultat secundar.

Tâlhăria comisă în paguba avutului public, cu toate că nu mai este tratată separat în actualul Cod Penal, are ca rezultat specific crearea unui prejudiciu avutului public şi o vătămare a libertăţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei care era în paza sau avea în grija sa bunuri aparţinând respectivei instituţii publice. Astfel, prin Sentinţa penală nr. 35/1991, Judecatoria Reşiţa a condamnat pe inculpatul M.V. la închisoare

____________________________________________________________

63  -  Vintila Dongoroz si colectivul.. op. cit., pag. 489

64 -  Sent. pen. nr. 563/1992 Judecatoria Resita, jud. Caras-Severin (nepublicata)

 

de 3 ani, reţinând, în fapt, că în noaptea de 2/3 septembrie 1991 inculpatul a

intrat peste paznicul Societăţii Comerciale "CSR", l-a ameninţat cu un par,

sustrăgând un căruţ pe care l-a folosit noaptea la transportarea unor bunuri, iar dimineaţa l-a abandonat lângă poarta societăţii.

                    Rezultatul principal al acţiunii constă în sustragerea căruţului din patrimoniul Societăţii Comerciale "CSR", iar rezultatul secundar produs ca urmare a ameninţării paznicului cu parul se evidenţiază prin impiedicarea acestuia de a-şi exercita atribuţia de apărare a avutului societăţii în considerarea unei eventuale vătămări fizice la care s-ar fi expus dacă ar fi reacţionat la ameninţarea inculpatului.

 

  1. Latura subiectivă

 

 

                     Conţinutul laturii subiective priveşte infracţiunea de tâlhărie în complexitatea ei. Elementul subiectiv al tâlhăriei constă în comiterea faptei cu intenţia de a efectua atât acţiunea principală, cât şi acţiunea adiacentă. În acest sens, în literatura juridică s-a precizat că ceea ce caracterizează latura subiectivă a infracţiunii de tâlhărie este faptul că "făptuitorul concepe şi voieşte comiterea acţiunii de luare prin constângere, în complexul ei, pe care o realizează cu intenţia directă şi în scopul de a-şi însuşi bunul pe nedrept".66

În cuprinsul elementului subiectiv, atât acţiunea de sustragere, cât şi acţiunea de constrângere există de cele mai multe ori chiar de la început, făptuitorul luând iniţial decizia de a comite ambele

_____________________________________________________________

65 - Sent. pen. nr. 3086//992 Judecatoria Resita ,jud. Caras-Severin (nepublicata)

66 - Oliviu Augustin Stoica: op. cit., pag. 161

acţiuni. Nu este exclus, însă, ca această dualitate să apară şi ulterior,

în timpul desfăşurării acţiunii principale sau imediat după consumarea şi întreruperea executării sale.

Având în vedere că textul art.211, alin.I - Cod Penal reglementează o modalitate tipică şi o variantă asimilată a infracţiunii de tâlhărie se impune precizarea că în modalitatea tipică acţiunea mijloc premerge acţiunii scop, intenţia calificată existând de la început cu privire la ambele acţiuni, în timp ce în cazul variantei asimilate, unde acţiunea mijloc este posterioară acţiunii de luare, această dualitate din cuprinsul elementului subiectiv poate apărea şi ulterior.

În acest sens, autorii explicaţiilor teoretice ale Codului Penal Român au precizat că "un făptuitor, care a pornit cu intenţia şi voinţa de a comite un furt, va realiza elementul subiectiv din conţinutul infracţiunii de tâlhărie dacă în faţa neaşteptatei intervenţii a victimei sau a unei alte persoane a recurs la violenţe sau ameninţări ori la alte constrângeri pentru a-şi putea continua acţiunea de furt sau dacă imediat după consumarea sau curmarea acestei acţiuni a întrebuinţat violenţa, ameninţarea, etc. pentru a păstra bunul sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii sau pentru a-şi asigura scăparea.”67

În ceea ce priveşte elementul subiectiv în raport de acţiunea principalş, aceasta constă în voinţa şi intenţia de a efectua acţiunea de luare a bunului din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia. Cel care comite o astfel de acţiune, fără drept, prevede totdeauna producerea rezultatului, astfel încât intenţia de a efectua acţiunea de furt este intenţia directă. Alături de intenţia directă, în mod

 

_____________________________________________________________________________________

67 - Vintila Dongoroz si colectivul.. op. cit., pag. 489

 

excepţional poate exista şi o intentie indirectă (exemplu: luarea unei

scurte în care se aflau bani sau acte de identitate).

                    Pentru realizarea laturii subiective a infracţiunii de tîlhărie în raport cu acţiunea principală nu este suficientă intenţia de a comite acţiunea de luare a unui bun fără consimţământul celui în posesia sau detenţia căruia se află acel bun, ci se mai cere ca această intenţie să aibă drept scop însuşirea pe nedrept a bunului sustras. Această cerinţă nu trebuie realizată în fapt, ea fiind cerută numai ca scop urmărit de făptuitor, chiar dacă nu se înfăptuieşte.

Cerinţa esenţiaăa cu privire la elementul subiectiv în comiterea acţiunii adiacente constă în "intenţia calificată de a realiza furtul prin îtrebuinţarea de violenţe, ameninţări, etc. sau de a recurge la vreunul din aceste moduri de constrângere pentru a păstra bunul furat sau pentru a înlătura urmele infracţiunii ori pentru a asigura scăparea făptuitorului.68

Întrebuinţarea de violenţe, ameninţări, etc. efectuate anterior datei la care s-a comis furtul sau care nu au intervenit imediat după comiterea acestuia nu constituie o acţiune adiacentă a acţiunii de furt, ci o acţiune distinctă, şi deci, eventual, o infracţiune separată sau cel mult conexă.

                    Din punct de vedere subiectiv, variantele agravate ale tâlhăriei care au avut ca urmare moarte a victimei sau vătămarea corporală gravă implică forma de vinovăţie praeterintenţia. Aceste consecinţe survin după folosirea de violenţe, ameninţări, etc. şi

______________________________________________________________________________________

68 - Vintila Dongoroz si colectivul: op. Cit., pag. 490

făptuitorul le-a prevăzut sperând că nu se vor produce sau nu le-a prevăzut, deşi trebuie şi putea să le prevăda.

Dacă între autor şi victimă au existat anterior anumite litigii de ordin patrimonial, fapta nu va constitui tâlhărie, deoarece, cu toate că s-au folosit violenţe, nu exista din partea autorului scopul însuşirii bunului furat (de exemplu: s-au folosit violenţe pentru a i se restitui o suma de bani datorată), deci fapta va primi o altă încadrare juridică, în raport cu gravitatea şi natura violenţelor exercitate de făptuitor.

 

 


 

   Secţiunea III

 

FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI

 

  1. Forme

 

                     Între formele şi modalităţile infracţiunii de tâlhărie şi sancţiunile acestei infracţiuni există o strânsă şi firească corelaţie.

În complexul ei, tâlhăria este o infracţiune de comisiune. Desfăşurarea activităţii prin care ea este realizată poate parcurge toate fazele unei infracţiuni: faza actelor premergătoare, a actelor de executare, a consumării şi, eventual, a epuizării. Actele preparatorii privitoare fie la acţiunea principală (furt) - de exemplu: asigurarea mijloacelor pentru a se afla la timp la locul unde se va comite furtul, starea la pandă ­fie la o acţiune adiacentă (întrebuinţarea de violenţe, ameninţări, etc.), de exemplu: procurarea de arme, de narcotice, de bani pentru imobilizare - nu sunt incriminate de lege şi nu constituie o formă pedepsibilă a infracţiunii de tâlhărie .

                    În cazul în care s-a trecut însa la acte de executare, actele preparatorii, în măsură în care vor contribui la comiterea infracţiunii de tâlhărie, se vor îngloba în activitatea infracţionala când vor fi fost executate de alţi participanţi decât autorul.

  1. a) Tentativa de tâlhărie

Există tentativă atunci când, premergator momentului întreruperii acţiunii de sustragere a bunului sau producerii efectelor acestuia, au fost întrebuinţate violenţe sau ameninţări ori victima a fost pusă în stare de inconştieţă sau neputinţa de a se apăra.

În acest sens, Tribunalul Suprem a decis că: "fapta inculpatului de a pătrunde într-o curte cu scopul de a-şi însuşi un bun şi fiind surprins mai înainte ca bunul respectiv să fi fost însuşit comite acte de violenţă faţă de persoana vătămată pentru a-şi asigura scăparea, constituie tentativă la infracţiunea de tâlhărie, iar nu infracţiunea de violare de domiciliu".69

Tâlhăria se consideră ca fiind tentativă sau consumată după cum infracţiunea principală - furtul- a ramas în faza tentativei ori s-a consumat.

În consecinţă, fapta inculpatului care, fiind surprins de persoana vătămată după ce-i forţase portiera autoturismului în scopul de a-şi însuşi unele lucruri pentru a-şi asigura scăparea, a folosit împotriva acestuia un spray cu efect paralizant, constituie tentative la infracţiunea de tâlhărie prevăzută în. art.20 combinat cu art.21 raportat la art.211, alin. 1 - Cod Penal.

                    Există tentative de tâlhărie şi atunci când acţiunea de furt a fost întreruptă, iar făptuitorul a întrebuinţat acte de constrângere pentru a înlătura unele infracţiuni ori pentru a-şi asigura scăparea.70 Cu privire la aceasta, instanţa supremă a precizat că "dacă după ce a încercat să deposedeze, prin violenţă, o persoană, de un bun al său, fără însă a reuşi, infractorul a întrebuinţat violenţa faţă de una din persoanele care-l urmăreau, vătămându-i integritatea corporală pentru a-şi asigura scăparea, nu ne aflăm în faţa unui concurs de infracţiuni - tentative de tâlhărie şi

vătămare corporală - ci numai a unei infracţiuni unice, complexe: tentative

la infracţiunea de tâlhărie în forma agravată prevăzută de art. 20 combinat

cu art. 21 raportat la art. 211 alin. 2 - Cod Penal.71

____________________________________________________________________________________________

69 - Trib. Supr., Sect. pen. nr. 87/1989, pag. 332

70 - Oliviu Augustin Stoica : op. cit., pag. 160

71 - Trib. Supr., Sect. pen. dec. nr. 4945/1975 - V. Papadopol si M. Popovici: op. cit., pag. 409

Infracţiunea de tâlhărie poate fi comisă în forma tentativei şi atunci când acţiunea de sustragere este îndreptată împotriva avutului public. Astfel, "fapta inculpatului, care în momentul când începuse să transporte bunurile pe care intenţiona să le însuşească în vederea scoaterii lor din incinta unităţii, a fost surprins de paznic şi l-a lovit pe acesta pentru a scăpa, constituie tentativă la infracţiunea de tâlhărie.72

În practica judiciară şi în literatura juridiară, o problemă controversată a fost cea a încadrării juridice a faptei în situaţia în care autorul faptei de tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei, fiind surprins de acesta în momentul în care sustrăgea bunul, a lovit-o în scopul efectuării acţiunii de luare a bunului sau pentru a-şi asigura scăparea, iar în urma violenţelor exercitate (lovire), victima a decedat iar făptuitorul a renunţat la luarea obiectului de teama de a nu fi surprins de alte persoane care se alarmaseră.

                     În această privinţă s-au exprimat mai multe opinii, instanţa supremă stabilind că atâta vreme cât s-a produs urmarea mai gravă - moartea victimei - nu mai are relevanţă, sub aspectul încadrării juridice, dacă furtul s-a consumat sau nu.

Tentativa la infracţiunea de tâlhărie, care a avut ca urmare moartea victimei, fiind o infracţiune praeterintentionaţa, unică prin voinţa legiuitorului, nu poate fi descompusă în părţi componente, elementul de agravare al infracţiunii constituindu-l tocmai rezultatul mai grav, produs fără intenţie, iar nu cel mai putin grav urmărit de făptuitor.73

 

 

____________________________________________________________

72  -  Trib. Jud. Suceava, Dec. pen. 129/1974 "R.R.D." NR. 5/1974, pag. 79

73  -  Gheorghe Nistoreanu si colectivul- Drept penal, Partea speciala, voI. 1, Editura Europa Nova, Bucuresti 1994, pag. 226

 

  1.    b) Consumarea infracţiunii de tâlhărie

 

Infracţiunea de tâlhărie se consumă atunci când acţiunea de sustragere a avut o desfăşurare completă şi s-a produs rezultatul specific ca urmare a întrebuinţării: actele de constrângere. În literatura juridică s-a subliniat faptul că "dacă activitatea principală s-a consumat fără ca făptuitorul să fi avut nevoie de a recurge la acţiunea adiacentă, fapta consumată este infracţiunea de furt, iar nu de tâlhărie".74

Infracţiunea de tâlhărie este consumată când făptuitorul, după comiterea sustragerii efectuată fără întrebuinţarea de violenţe, recurge la ameninţări sau la alte acte de constrângere pentru a păstra bunul furat sau pentru a înlătura urmele infracţiunii ori pentru a-şi asigura scăparea. Cu privire la această ipoteză, Tribunalul Suprem a statutat că "faţă de prevederile art.211 Cod Penal, infracţiunea de tâlhărie se consumă chiar dacă făptuitorul nu a reuşit, prin folosirea violenţei, să păstreze bunul furat ori să-şi asigure scăparea, fiind suficient să se stabilească dacă prin activitatea sa de violenţă el nu a urmărit un asemenea scop".

                    În privinţa consumării acţiunii de furt, Codul Penal a consacrat "teoria apropriaţiunii", potrivit căreia bunul trebuie să fi trecut în posesia infractorului, indiferent cât durează această posesie.

Consumarea acţiunii de sustragere implică o luare a bunului în stăpânirea de fapt a făptuitorului, în scopul însuşirii pe nedrept.

           

  1. c) Epuizarea infracţiunii de tâlhărie

 

                     În ceea ce priveşte epuizarea infracţiunii de tâlhărie, aceasta

____________________________________________________________

74 - Vintila Dongoroz si colectivul: op. cit., pag. 49

 

este susceptibilă "de o activitate infracţională prelungită în timp" după atingerea momentului consumativ şi deci de o eventuală amplificare a urmărilor imediate. În măsura în care durează acţiunea adiacentă de întrebuinţare a mijloacelor de constrângere, în aceeaşi măsură poate fi prelungitş, prin acte succesive de sustragere, acţiunea principală şi deci fapta de tâlhărie.

În ipoteza unor astfel de prelungiri, fapta de tâlhărie se consideră epuizată atunci când "au încetat actele succesive în efectuarea acţiunii principale sau când nu mai este posibilă o amplificare a urmărilor acţiunii adiacente".75 Uneori acţiunea adiacentă poate produce urmări de o gravitate progresivă (vătămări corporale grave, moartea victimei), de natură să modifice tot progresiv ăi pericolul social concret al tâlhăriei; în aceste situaţii şi procesul cauzal al activităţii infracţionale se prelungeşte, de asemenea, în timp.

 

  1. Modalităţi

                    Infracţiunea de tâlhărie, ca şi infracţiunea de furt, poate fi comisă în diferite modalităţi normative, fiecare modalitate de comitere reprezentând particularităţi de care trebuie să se ţină seama la evaluarea gradului concret de pericol social al faptei comise.                    

                     Fiecarei modalităţi normative îi poate corespunde o varietate de modalităţi faptice ce se au în vedere la individualizarea pedepsei.

Tălhăria poate prezenta concret modalităţi, variante şi în raport cu acţiunea adiacentă, după mijloacele folosite (violente, ameninţări, punere în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra), dupa momentul în care

_____________________________________________________________

75 - Vintila Dongoroz si colectivul. op. cit., pag.  492

a intervenit acţiunea adiacentă (în timpul executării acţiunii principale sau imediat după consumarea sau întreruperea acestuia), după scopul în vederea căruia a fost efectuată acţiunea adiacentă, etc.

                    Sunt considerate forme agravate ale infracţiunii de tâlhărie împrejurările prevăzute de alin. 2 al art. 211 Cod Penal. Împrejurările care dau infracţiunii de tâlhărie o formă mai gravă se referă fie la subiect şi latura subiectivă, fie la obiectul ei material.

În Legea nr. 140/ 1996 - privind modificarea şi completarea Codului Penal - nu se face precizarea expresă că infracţiunea de tâlhărie este mai gravă dacă este comisă în împrejurările prevăzute în alin. 2, 2^1. Faptul ca tâlhăria este apreciată mai gravă când este comisă în împrejurările arătate în alin. 2 al art. 211 ­ Cod Penal rezidă din încadrarea juridică a tâlhăriei în cazul în care este comisă în împrejurările arătate în alin. 2 al art. 211 Cod Penal, respectiv pedeapsa în aceste cazuri este închisoarea de la 3 la 18 ani.

                    Împrejurările care dau un caracter mai grav infracţiunii de tâlhărie sunt următoarele:

*** tâlhăria comisă de două sau mai multe persoane împreună periculozitatea sociala a tâlhăriei este determinată în acest caz de însăşi pluralitatea făptaşilor, care dă acestora o mai mare forţă de acţiune, le creează mai mari posibilităţi de comitere şi de ascundere a infracţiunii, îi face să acţioneze cu mai multă siguranţă şi îndrăzneală. Pentru existenţa agravantei se cere ca făptuitorii să fi acţionat împreună la comiterea faptei. Nu are relevanţă dacă la această faptă, comisă de două persoane, răspunderea penală a uneia este înlăturată datorită unei cauze de excludere a caracterului penal al faptei (iresponsabilitate, minoritate, etc).

Referindu-se la fapta şi nu la persoana unuia dintre participanţi, agravanta prevăzută de art. 211, alin. 2^1 lit. a - Cod Penal se răsfrange, potrivit art. 28, alin. 2 ­Cod Penal, asupra tuturor participanţilor care au cunoscut-o.

                    Dacă tâlhăria a fost comisă de cel puţin 3 persoane împreună, circumstanţa agravantă prevăzută de art. 211, alin. 2^1 lit. a - Cod Penal intră în concurs cu agravanta generală prevăzută de art. 75, lit. a - Cod Penal. Într-o asemenea situaţie, întrucât specialul primează faţă de general, se aplică numai circumstanţa agravantă specială.

Dacă persoanele care au comis o tâlhărie s-au asociat în vederea comiterii acesteia se fac vinovate şi de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 323 Cod Penal, fapt pentru care se aplică, potrivit art. 323, alin. 2 - Cod Penal, regulile referitoare la concursul infracţiunii.

*** tâlhăria comisă de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică.

În această situaţie tâlhăria este considerată mai gravă, deoarece, pe de o parte făptuitorul având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică capată o încredere sporită în reuşita acţiunii sale, iar pe de altă parte deţinerea unei arme sau a unei substanţe narcotice în momentul comiterii tâlhăriei implică pericolul folosirii acestora. Nu este necesar ca făptuitorul să se folosească de arme sau substanţa narcotică pe care o are asupra sa în momentul comiterii tâlhăriei, ci este suficient ca una din acestea (arma sau substanţa narcotică) să fie asupra sa. Este necesar ca făptuitorul să ştie că are asupra sa arme sau substanţe narcotice, având astfel posibilitatea folosirii la nevoie.

Noţiunea de " armă" are înţelesul stabilit de art. 151, alin. 1 - Cod Penal. Obiectele pe care alin. 2, act. 151 - Cod Penal le asimilează armelor constituie arme în înţelesul art. 211, alin. 2^1 lit. b - Cod Penal doar în situaţia când sunt folosite la comiterea tâlhăriei.76

 

_____________________________________________________________76 - Vintila Dongoroz si colectivul : op. cit., voI. III, pag. 476 (comentariu referitor la  furtul calificat)

În cazul când făptuitorul care avea arma asupra sa, în cazul comiterii infracţiunii de tâlhărie, nu poseda permis legal de a o purta, infracţiunea de tâlhărie intră în concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 179 Cod Penal.

                    "Prin substanţă narcotică se înţelege orice substanţă care are însuşirea de a produce adormirea unei persoane".77

                    În caz de participaţie agravanta se extinde asupra tuturor participanţilor, dacă aceştia au cunoscut că făptuitorul deţine asupra sa o armă sau o substanţă narcotică.

*** tâlhăria comisă de o persoană mascată, deghizată sau travestită ­periculozitatea sporită constă în folosirea de către făptuitor a unui procedeu pentru a nu putea fi cunoscut, dând totodată victimei o mai mare teamă de a se apăra sau de a riposta. Mascarea constă în acoperirea feţei cu o mască. Travestirea sau deghizarea constă în schimbarea infăţişării prin aplicarea de mustăţi sau barbă falsă, foloseşte îmbrăcămintea sexului opus, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

*** tâlhăria comisă în timpul nopţii - oferă condiţii mai favorabile făptuitorului. Datorită întunericului, a scăderii atenţiei sau vigilenţei oamenilor, făptuitorul se poate apropia în siguranţă şi cu mai puţin risc de victimă şi are mai mult curaj.

Cu privire la momentul când începe şi se sfârşeşte noaptea - întrucât odată cu schimbarea anotimpurilor soarele răsare şi apune la ore diferite – susţinem ideea că noaptea începe la asfinţitul soarelui şi se sfărşeşte la răsăritul soarelui. Lăsarea întunericului sau persistenţa acestuia, la intervalul dintre zi si noapte, mai este influenţată şi de alte condiţii

____________________________________________________________

77 - Octavian Loghin, Avram Filipas, Drept penal, Partea speciala, Bucuresti 1994, Casa de Editura si Presa "Sansa SRL ", pag. 139

atmosferice naturale şi la terminarea duratei nopţii trebuie să se ţină seama şi de acestea (timp noros, ploaie).

Instanţei de judecată îi revine sarcina de a stabili, în fiecare caz în parte, împrejurarea dacă tâlhăria a fost comisă în timp de noapte sau zi sau dacă o parte din actele de executare a tâlhăriei a fost comisă pe timp de noapte, caz în care se aplică prevederile art. 211, alin.2 lit. b - Cod Penal.

*** tâlhăria comisă într-un loc public sau într-un mijloc de transport­

                   Prin "loc public", având în vedere dispoziţiile art. 152 Cod Penal, se înţelege orice loc care prin natura sau distincţia lui este în permanenţă accesibil publicului, precum şi orice alt loc în care publicul are acces în anumite intervale de timp. Se apreciază că tâlhăria este comisă într-un loc public, chiar dacă în momentul comiterii acestuia, în locul respectiv, nu se aflau persoane.

Prin "mijloc de transport" se întelege mijlocul de transport destinat pentru transportul persoanelor. Este necesar ca mijlocul de transport să efectueze în momentul efectuării tâlhăriei transportul de persoane - chiar dacă în el nu se aflau alte persoane decât victima ăi făptuitorul, iar bunul sustras să se fi aflat asupra victimei.

Chiar dacă activitatea infracţională a făptuitorului s-a desfăşurat în parte în mijlocul de transport se aplică prevederile art. 211, alin. 2, lit. c - Cod Penal.

***tâlhăria comisă într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia

                     Prin "locuinţă" se înţelege locul ales de o persoană unde aceasta îşi desfăşoara activitatea personală. Prin “dependinţe” se înţeleg acele locuri care constituie un accesoriu al locuinţei care întregeşte folosirea acesteia. "Nu interesează dacă dependinţele fac corp comun cu locuinţa sau sunt separate. Constituie dependinţe şi parţile comune ale altui imobil (scara, holul, terasa acoperită, etc)".

                     Infracţiunea de tâlhărie este considerată că este comisă într-o locuinţă sau dependinţe a acesteia, indiferent de modul cum făptuitorul a pătruns în locuinţa respectiva (cu sau fără acordul victimei). Dacă făptuitorul a pătruns în locuinţa victimei fără acordul acesteia, infracţiunea de tâlhărie în acest caz absoarbe infracţiunea de violare de domiciliu, deoarece tâlhăria nu poate fi comisă decât printr-o pătrundere fără drept în locuinţa victimei (absorbţie naturală).

Pericolul sporit pe care îl dă comiterea infracţiunii de tâlhărie într-o locuinţă sau dependinţă a acesteia constă în faptul că în acest caz victima are posibilităţi reduse de a cere ajutor altor persoane, iar făptuitorul nu poate fi observat, posibilitatea prezenţei martorilor oculari fiind exclusă.

Infracţiunea de tâlhărie întra în concurs cu infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 240 Cod Penal, în cazul în care făptuitorul, pentru a pătrunde în locuinţa victimei, şi-a atribuit fără drept o calitate oficială după care a îndeplinit un act legat de calitatea respectivă. Folosind acest procedeu pentru a pătrunde în locuinţa victimei, făptuitorul învinge vigilenţa victimei, ceea ce face ca fapta să fie mai uşor de comis, după ce făptuitorul se află deja în locuinţă.     

*** tâlhăria comisă în timpul unei calamităţi

 Prin "calamitate" se înţelege situaţia care se produce ca urmare a unui eveniment natural, o stare de fapt păgubitoare pentru o colectivitate de persoane (inundaţii, cutremure, catastrofe de cale ferată). Este necesar ca tâlhăria să se producă în timpul unei calamităţi, adică în perioada de timp cuprinsă între momentul producerii evenimentului când această stare încetează.

*** tâlhăria care a avut vreuna din urmările arătate în art.182                                                            ­ Cod Penal.

           Art.182 Cod Penal prevede infracţiunea de vătămare corporală gravă.

Gravitatea faptei este dată de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare victimei pentru a se vindeca, respectiv mai mult de 60 zile sau care a produs una din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii personale".

                    Dacă făptuitorul, prin agresiunile pe care le-a exercitat asupra victimei pentru a sustrage un bun, o face pe aceasta să sufere una din consecinţele prevăzute de art. 182 Cod Penal, ne aflăm în situaţia prevăzută de art. 211, alin. 2^1 lit e - Cod Penal.

Între fapta de tâlhărie şi urmarea produsă trebuie să existe un raport de cauzalitate. Este necesar ca agresiunea făptuitorului asupra victimei, care a produs una din consecinţele arătate în art. 182 Cod Penal, să fie urmată de sustragerea unui bun al victimei, bun urmărit de făptuitor. De asemenea, este  necesar ca făptuitorul care a acţionat cu intenţie pentru comiterea tâlhăriei să fi fost totodată în culpă faţă de urmarea mai gravă produsă, în sensul că a prevăzut-o dar a considerat fără temei că nu se va produce, ori nu a prevăzut-o deşi putea şi trebuia să o prevăda. "Dacă făptuitorul a acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte urmarea mai gravă, care s-a produs, faptele constituie un concurs real de infracţiuni.78

                      În cazul în care făptuitorul a produs vătămări corporale mai multor persoane cu ocazia sustragerii bunului urmărit de el, dar numai uneia i-a produs vătămările corporale prevăzute de art. 182 Cod Penal şi în acest caz tâlhăria se încadrează în prevederile art. 211, alin. 2^1 lit. e - Cod Penal.

În situaţia comiterii unei tâlhării care a produs consecinţe deosebit de grave, circumstanţa agravantă constă în aceea că, prin

______________________________________________________________________________________________

78 - Octavian Loghin, rudorel roader, Drept penal, Partea speciala, Casa de Editura si Presa "Sansa S.R.L. ", 1994, pag. 245

comiterea tâlhăriei, s-au produs consecinţele prevăzute de art. 146 Cod Penal, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996 - privind modificarea şi completarea Codului Penal. Prin "consecinţe deosebit de grave" se înţelege o pagubă materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzată unei autorităţii publice sau oricăreia din instituţiile la care se referă art. 145 Cod Penal ori altei persoane juridice sau fizice.

Prin Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 207/15.11.2000, valoarea pagubei materiale privind consecinţele deosebit de grave s-a modificat de la 50.000.000 de lei la un miliard de lei.

În cazul comiterii unei tâlhării cu consecinţe deosebit de grave, nu se mai ţine seama dacă aceasta a fost comisă în împrejurările prevăzute de alin.l sau alin. 2, art. 211 - Cod Penal. Fapta poate fi comisă în oricare din aceste împrejurări.

                    În ceea ce priveşte tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei, se cere pe de o parte un raport de cauzalitate între fapta de tâlhărie şi moartea victimei, iar pe de altă parte se cere ca făptuitorul care a acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte fapta de tâlhărie să fie în culpă faţă de producerea rezultatului mai grav. Dacă făptuitorul a comis cu intenţie moartea victimei, suntem în cazul unui concurs de infracţiuni între infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211, alin. 1 - Cod penal şi infracţiunea de omor. Dacă făptuitorul a acţionat cu intenţia de a ucide victima pentru a putea comite mai uşor tâlhăria, ne aflăm în prezenţa unui omor deosebit de grav prevăzut de art. 176, lit. d - Cod Penal în concurs cu infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211, alin. 1 - Cod Penal.79

___________________________________________________________

79 - Octavian Loghin, Avram Filipas : op. cit., pag. 245 - 246

 

  1.      Sancţiuni

 

Tâlhăria comisă în condiţiile art 211, alin. 1 Cod Penal este sancţionată prin pedeapsa închisorii de la 3 la 18 ani. În mod concret, pedeapsa trebuie să fie stabilită între aceste limite speciale, pe baza criteriilor de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal.

Când se va constata existenţa unor circumstanţe atenuante, pedeapsa va fi coborâtă sub minimul de 3 ani, putând fi redusă, conform dispoziţiilor art.76, lit. c - Cod Penal. Coborârea pedepsei sub minimul de 3 ani nu este obligatoriu în caz de concurs între circumstanţele atenuate şi agravante - art. 80, alin. 2 - Cod Penal.

Când tâlhăria s-a comis în împrejurările prevăzute în alin. 2 al art. 211 ­Cod Penal pedeapsa este închisoare de la 5 la 20 ani, iar când tâlhăria s-a comis în împrejurările prevăzute în alin. 2^1 Cod Penal pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 ani. Cănd se constată existenţa unor circumstanţe atenuante, pedeapsa va fi coborâtă sub minimul de 5 ani, dar nu mai jos de 1 an.

Când tâlhăria a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi. În acest caz, existenţa circumstanţelor atenuate coboară pedeapsa sub minimul de 15 ani, dar nu mai jos de 3 ani.

Celelalte dispoziţii ale legii penale privitoare la existenţa circumstanţelor agravate se aplică în mod corespunzator (art. 78, alin.1 Cod Penal).

 

 

 

CAPITOLUL  III

     ASPECTE PROCESUALE ŞI CRIMINOLOGICE

 

      Sectiunea I

Aspecte procesuale

 

  1. Aspecte procesuale privitoare la competenţă

 

Infracţiunea de tâlhărie se urmăreşte şi se judecă potrivit regulilor de procedură penală obişnuită. Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Chiar şi atunci când în conţinutul complex al tâlhăriei ar intra un furt care se urmăreşte la plângerea prealabilă a persoanei vătămate (art. 210 Cod Penal), urmărirea penală se face din oficiu, fiindcă tâlhăria este o infracţiune complexă, unică, cu un grad de pericol ridicat.

 

  1. Competenţa organului de urmărire penală

 

Competenţa de a efectua urmărirea penală în cazul infracţiunii de tâlhărie comisă în condiţiile art. 211, alin.l, 2 si 2^1 Cod Penal aparţine organului de cercetare penală al poliţiei (art. 207 - Cod de Procedură Penală).

         Urmărirea penală în cazul comiterii infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211, alin 3 - Cod penal se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror (art.209 Cod de Procedură Penală), aşa cum a fost modificat prin Legea 140/1996 – privind modificarea şi completarea Codului de Procedură Penală, când tâlhăria "a produs" consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei.

În situaţia în care organul de cercetare a constatat infracţiunea prevăzută de art.211, alin.3 - Cod Penal este obligat să efectueze actele de cercetare penală ce nu suferă amânare, chiar dacă infracţiunea nu este de competenţa sa, lucrările întocmite de el fiind pe deplin valabile. Această obligaţie rezidă din prevederile art.213 Cod de Procedură Penală. Tot din prevederile aceluiaşi articol, organul de cercetare penală este obligat să înainteze procurorului toate lucrările efectuate, de îndată.

De asemenea, s-a precizat că "dacă într-o cauză în care potrivit art. 209 Cod de Procedură Penală, urmărirea penală se efectuează de procuror în mod obligatoriu, cercetarea penală a fost facută de organele de poliţie, procurorul căruia i s-a trimis apoi dosarul neprocedând decât la audierea unor martori şi la întocmirea rechizitoriului, se impune concluzia că primă instanţă, la mod corect, s-a desesizat, în baza art. 332 Cod de Procedură Penală şi a restituit cauza procurorului pentru ca urmărirea să fie facută de organul competent "80.

 

  1. Competenţa instanţei de judecată

Infracţiunea de tâlhărie comisă în condiţiile art.211, alin. 1 - Cod Penal, se judecă în primă instanţă la Judecatorie (art.25 Cod de Procedură Penală).

Când tâlhăria a fost comisă în împrejurîri prevăzute de art. 211, alin 2 şi 2^1 ­Cod Penal sau are urmările prevăzute de art.211, alin. 3 - Cod Penal, competenţa de a se judeca în primă instanţă aparţine Tribunalului

_______________________________________________________________________________________________

80 - Trib. Jud. Bistrita-Nasaud, Sect. pen., dec. nr. 370/1981, "R.R.D." nr. 11/1981, pag173

(art.27, pct. 1, lit. a şi b Cod Procedură Penală) sau când este cazul Tribunalului Militar Teritorial (art.28, pct.l Cod Procedură Penală).

Când bunul care face obiect al sustragerii este dintre acele aflate în administrarea sau folosinţa forţelor armate, competenţa revine Tribunalului Militar ( art.26, pct .2, lit. b - Cod Procedură Penală).

                    Cu privire la infracţiunile comise de civili contra bunurilor aflate în administrarea sau folosirea forţelor armate, în practica judiciară s-a arătat că "deşi potrivit art. 26, pct. 1, lit. b - Cod de Procedură Penală, infracţiunea comisă de civili contra bunurilor aflate în administrarea sau folosirea forţelor armate sunt date în competenţa de judecată Tribunalelor Militare, aceasta nu înseamnă că toate infracţiunile menţionate urmează să fie judecate de Tribunalele Militare, pentru că astfel s-ar nesocoti unul din principiile care determină stabilirea competenţelor instanţelor.

Astfel, din dispoziţia art.27 şi 28 - Cod de Procedură Penală, rezultă că anumite infracţiuni, în special acelea care prin complexitatea problemelor pe care le ridică prezintă mai multe dificultăţi de rezolvare, se judecă în primă instanţă de Tribunal sau de Tribunalul Militar Teritorial. Prin urmare, ori de cate ori este vorba de infracţiuni date în competenţa materială a tribunalului, dacă aceste infracţiuni sunt îndreptate împotriva bunurilor aflate în administrarea sau folosinţa forţelor armate, ele vor fi judecate de Tribunalul Militar Teritorial, care este instanţa corespunzatoare în grad a tribunalelor ".81

Dacă în cursul judecăţii, instanţa constată ca acţiunea penală nu mai poate fi exercitată, fiind întrunite cerinţele art.l0, lit. a - e Cod de Procedură Penală, va dispune achitarea conform art.ll, pct. 2, lit. a - Cod de Procedură Penală.

___________________________________________

81 - Trib. Supr., Sect. pen. dec. nr. 67/1970- "R.R.D." nr. 1 / /99/, pag. /55

În legatură cu acţiunea civilă în procesul penal, Codul de Procedură Penală prevede că acţiunea civilă se porneşte din oficiu când partea vătămată este o organizaţie din cele prevăzute în art.145 Cod Penal. De asemenea, este prevazută obligaţia instanţei de a solicita instituţiei publice date cu privire la prejudiciu, aceasta fiind obligată să comunice instanţei datele solicitate. Instanţa este obligată să se pronunţe din oficiu asupra separării pagubei, chiar dacă unitatea prejudiciată nu s-a constituit ca parte civilă (art. 17 Cod de Procedură Penala).

 

  1. Aspecte procesuale privind compunerea instanţei

 

Infracţiunea de tâlhărie comisă în condiţiile art. 211, alin. 1 - Cod Penal se judecă în primă instanţă la Judecatorie în complet format din 1 judecător, tribunalele judecă apelurile la infracţiunea de tâlhărie prevazută de art. 211, alin. 1 ­Cod Penal în complet format din 2 judecători, iar curţile de apel judecă recursul în complet format din 3 judecători.

                    Infracţiunea de tâlhărie comisă în condiţiile art. 211, alin. 2 şi 3 se judecă în primă instanţă în complet format din 1 judecător, iar apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă se judecă de apel în complet format din 2 judecători.

 

 

 

 

         Sectiunea II

Aspecte criminologice

 

 

                      Infracţiunile contra patrimoniului sunt comise în mod frecvent în actualul stat de drept, având la bază cauze atât de ordin obiectiv (somaj), cât şi de ordin subiectiv (dezinteres în dobândirea celor de trebuinţă pe cale cinstită, dorinţa de îmbogaţire fară muncă, carenţe în educaţie, etc.).

                    Faptele îndreptate împotriva patrimoniului au fost incriminate şi sancţionate din cele mai vechi timpuri de legile penale. Legea penală este chemată să apere situaţiile de fapt existente, adică acestea să fie menţinute în starea în care se aflau până la intervenţia ilicită a unei persoane, deoarece orice modificare a lor prin acest procedeu duce la o imposibilă sau dificilă ocrotire reală a entităţilor patrimoniale care fac obiectul drepturilor subiective.

                    Alături de celelalte mijloace de ridicare a nivelului conştiinţei, trebuie să acţioneze şi legea penală şi implicit cei chemaţi să o aplice.

                    Un rol important în combaterea infracţiunilor contra patrimoniului trebuie să-l aibă în permanenţă vigilenţa şi prudenţa cetăţenilor, căci infractorii care atacă patrimoniul altora profită în general de naivitatea victimelor lor. Lipsa de grijă pentru adecvarea autoocrotirii, uşurinţa în acordarea încrederii unor persoane necunoscute nu numai că înlesnesc comiterea infracţiunilor, dar şi creează o permanentă tentativă pentru cei ispitiţi să comită astfel de infracţiuni.

Prin modificările aduse Codului Penal, prin adoptarea Legii nr. 140/1996, legiuitorul a mărit limitele pedepselor la infracţiunile contra patrimoniului având în vedere diferenţierile sub aspectul pericolului social şi al periculozităţii făptuitorilor, tocmai pentru ca scopul urmărit de lege - prevenţia generală şi specială - să fie realizat în perioadă actuală, când fenomenul infracţional în acest domeniu cunoaşte o creştere rapidă.

Infracţiunea de tâlhărie face parte din categoria infracţiunilor complexe, întrucât exprimă un grad înalt de duritate, în raport de modul de manifestare a violenţei, de la simple lovituri până la moartea victimei. De aceea, se impune un tratament juridic adecvat pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte.

Se impune o complexitate de măsuri pentru eradicarea acestor infracţiuni, la nivel statal, nu numai intervenţia organelor de ordine şi a justiţiei pentru sancţionarea corespunzătoare şi rapidă a acestor fapte. O atenţie deosebită trebuie acordată minorilor care pot fi atraşi mai uşor la comiterea acestor fapte şi mai ales la formarea de grupuri infracţionale. Aceştia acţioneaza fără a discerne faptele şi condiţiile pe care le generează.

Un rol deosebit de important revine şi mass-mediei, care trebuie să cunoască manifestările de acest gen, să ia poziţie faţă de acestea pentru a crea o atitutidine colectivă a cetaţenilor faţă de făptuitori şi faptele lor.

                    Este, de asemenea, necesară luarea de măsuri pentru ca pedeapsa să asigure reeeducarea făptuitorilor în locurile de detenţie, precum şi observarea acestora şi după executarea pedepsei.

Este inutilă mărirea cuantumului pedepsei pentru infracţiunea de tâlhărie, dacă în timpul detenţiei nu se iau măsuri ca pedeapsa să constituie un mijloc real de reeducare a făptuitorului.

Se observă că infracţiunile de tâlhărie şi, în general, toate infracţiunile se comit de persoane cu un grad scăzut de pregatire şcolară şi cu mari carenţe educative.

                    Penitenciarele trebuie să asigure o continuare a pregătirii profesionale a deţinuţilor, în scopul de a-i scoate din sfera şi nivelul de cunoştinţe la care se află, conştientizându-i în acest fel de necesitatea reintegrării în societate.